справа №752/17077/18 Головуючий у І інстанції - Митрофанова А.О.
апеляційне провадження №22-ц/824/1309/2026 Доповідач у ІІ інстанції - Приходько К.П.
22 січня 2026 року Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:
судді-доповідача Приходька К.П.,
суддів Писаної Т.О., Журби С.О.,
за участю секретаря Миголь А.А.,
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 15 травня 2025 року
у справі за позовом Приватно-орендної агрофірми «Україна» до ОСОБА_1 , третя особа: ОСОБА_2 про розірвання договору, стягнення збитків та штрафу, за зустрічним позовом ОСОБА_1 до Приватно-орендної агрофірми «Україна», третя особа: ОСОБА_2 про визнання договору та додаткової угоди недійсними,-
установив:
У серпні 2018 року ПОА «Україна» звернулася до Голосіївського районного суду м. Києва із позовом до ОСОБА_1 , третя особа: ОСОБА_2 про розірвання договору, стягнення збитків та штрафу, мотивуючи свої вимоги тим, що 23 липня 2017 року між ПОА «Україна» та підрядником ФОП ОСОБА_1 було укладено договір №4, за умовами якого остання зобов'язалася виконати своїми силами і засобами ремонтні роботи, а саме: ремонт силосної ями за адресою: АДРЕСА_1 , в обумовлений договором строк та за договірну ціну, а позивач у свою чергу зобов'язався прийняти та оплатити виконані роботи.
У пункті 2.8 укладеного договору було зазначено перелік матеріалів, які виконавець повинен використати для виконання робіт, а вартість робіт згідно пункту 3.1 договору була встановлена в розмірі 280000 грн.
У подальшому додатковою угодою №1 від 28 серпня 2017 року до договору від 23 липня 2017 року вартість робіт було зменшено до 245000 грн.
Для виконання робіт по договору позивач самостійно придбав частину матеріалів на суму 551202,40 грн. та передав їх для виконання робіт підряднику, що підтверджується відповідними видатковими накладними, рахунками-фактури, договорами поставки та банківськими виписками про оплату будівельних матеріалів.
Вказані матеріали були прийняті підрядником від замовника для виконання робіт без будь-яких зауважень.
Таким чином, загальна вартість ремонту силосної ями по договору склала 796202,40 грн, що складається із вартості робіт і матеріалів відповідача в сумі 245000 грн, а також вартості матеріалів позивача в сумі 551202,40 грн.
Після виконання відповідачем робіт по договору, сторони 01 вересня 2017 року підписали акт виконаних робіт.
Проте, під час подальшої експлуатації силосної ями позивач виявив недоліки у роботі, що була виконана відповідачем по її ремонту.
Так, коли у квітні 2018 року позивач використав той силос, який був поміщений у силосну яму для відгодівлі тварин у зимовий період, то виявив її руйнування, а саме: частина залізобетонних плит впала з місць їх кріплення і деякі з них розбились; спостерігалась деформація металоконструкцій каркасу для бетонних плит.
У передбаченому договором порядку, на звернення замовника до підрядника по телефону для направлення останнім свого представника для складання акту про виявлені недоліки та строку їх усунення, відповідач до позивача на об'єкт не приїхав.
Після цього, 18 травня 2018 року позивач направив останній лист, яким письмово повідомив її про руйнування силосної ями та про те, що для встановлення причин пошкоджень і руйнувань силосної ями та вартості ремонтно-будівельних робіт, необхідних для усунення цих пошкоджень та руйнувань, позивач замовив судову будівельно-технічну експертизу.
Також, позивач повідомив відповідача про виїзд експертів для обстеження силосної ями на визначений час та запропонував їй взяти участь в обстеженні об'єкту.
Однак, відповідач не прибула, уповноваженого представника також не направила.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 02 липня 2018 року за №154, проведеної судовим експертом і професором Національного університету біотехнологій і природокористування Ярмоленком М.Г. , експертом було виявлено: руйнування частин силосної ями, що була збудована із збірних з/б плит; недопустимі деформації опорних конструкцій кріплень з/б плит; відсутність антикорозійного покриття по всім металевим конструкціям; застосування б/у збірних залізобетонних плит із частковою деформацією, руйнуванням країв і відсутністю захисного шару по арматурі; порушення технології виконання зварювальних з'єднань.
Судовий експерт дійшов висновку про те, що технічною причиною пошкоджень та руйнувань силосної ями є: виконання робіт згідно технічних рішень, що не відповідають умовам експлуатації силосної ями; використання конструкцій, що не розраховані на навантаження, які виникають при експлуатації силосної ями; порушення технології і організації виконання робіт.
Вартість ремонтно-будівельних робіт, необхідних для усунення пошкоджень та руйнувань силосної ями, становить 561145 грн.
Таким чином, причиною виникнення пошкоджень та руйнувань силосної ями стали неякісно виконані роботи відповідачем.
Умовами пунктів 2.2, 2.3 укладеного між сторонами договору було визначено, що якщо під час виконання робіт виконавець відступив від умов договору, що призвело до погіршення якості роботи, то на вимогу замовника виконавець зобов'язаний усунути всі виявлені недоліки за свій рахунок та у встановлений за згодою сторін термін.
При наявності в роботі істотних відступів від договору або інших недоліків замовник вправі вимагати розірвання договору з відшкодуванням збитків.
Як указував позивач у своїй позовній заяві, виконані відповідачем роботи по договору містять істотні недоліки, оскільки, по-перше, згідно із висновком судової будівельно-технічної експертизи вартість ремонтних робіт із усунення виявлених недоліків становить 561145 грн, у той час, коли вартість матеріалів та робіт по ремонту силосної ями за договором із відповідачем становила 791882,40 грн.
По-друге, залізобетонні плити падають через неналежну якість зварювальних робіт, про що йдеться у Висновку №154 судової експертизи, що робить експлуатацію силосної ями небезпечною для життя та здоров'я працівників позивача, а тому недоліки є істотними.
По-третє, в будь-якому випадку, силосна яма знаходиться у стані, що унеможливлює її подальшу експлуатацію, хоча позивач уклав договір із відповідачем саме з метою приведення її до робочого стану.
Строк експлуатації силосної ями в один сезон не відповідає положенням статті 857 ЦК України, яка імперативно декларує, що результат роботи має бути придатним для використання відповідно до договору підряду або для звичайного використання роботи такого характеру.
Середній строк експлуатації силосних ям становить близько 50 років.
Таким чином, сума затрат на усунення виявлених недоліків є значною, силосна яма непридатна для використання за цільовим призначенням, а тому позивач значною мірою позбавляється того, на що він розраховував при укладенні спірного договору.
Відтак, недоліки у роботах відповідача є істотними, що у свою чергу слугує підставами для розірвання договору №4 від 23 липня 2017 року, про що Агрофірма також завчасно повідомляла відповідача листом від 11 липня 2018 року з вимогою добровільного відшкодування збитків.
Окрім того, оскільки відповідач неналежно виконав свої зобов'язання за договором, то відповідно до умов його пунктів 5.2, 5.5 він повинен сплатити на користь позивача штраф, розмір якого становить 7350 грн (3% від вартості робіт за договором).
Отже, на переконання позивача, у зв'язку із допущеними з боку відповідача порушеннями, у нього виникло право вимагати розірвання укладеного між сторонами договору та відшкодування збитків у сумі 561145 грн, що передбачено пунктом 2.3 договору та ст.ст. 22, 651, 852 ЦК України, а також вимагати сплати відповідачем штрафу в сумі 7350 грн згідно пункту 5.2 Договору.
Водночас, як указував позивач у своїй позовній заяві, відповідач 07 лютого 2018 року припинила свою підприємницьку діяльність, як фізична особа-підприємець.
А тому, зважаючи на положення ст. 52 ЦК України та правової позиції Верховного Суду України, викладеної у постановах від 09 серпня 2017 року по справі №915/1056/16, від 07 листопада 2006 року по справі №3-3947к06 та від 04 грудня 2013 року по справі №6-125цс13, припинення відповідача, як ФОП не припиняє її зобов'язань за договором, але відповідати за їх порушення остання повинна вже як фізична особа.
Таким чином, позивач за захистом свого порушеного права звернувся до загального суду, оскільки відповідач втратила статус суб'єкта підприємницької діяльності ще до дати звернення з цим позовом і це виключає можливість розглядати справу за правилами господарського судочинства.
У листопаді 2018 року в межах даного судового провадження ОСОБА_1 звернулася до суду із зустрічним позовом до ПОА «Україна», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - ОСОБА_2 , про визнання недійсним договору №4 від 23 липня 2017 року та додаткової угоди №1 від 28 серпня 2017 року, які укладені між ФОП ОСОБА_1 та ПОА «Україна».
Свої зустрічні вимоги ОСОБА_1 обґрунтовувала тим що, вона не укладала та не підписувала договір №4 від 23 липня 2017 року та додаткову угоду №1 від 28 серпня 2017 року, не підписувала акт виконаних робіт 01 вересня 2017 року.
Про існування вказаного договору ОСОБА_1 дізналася лише в липні 2018 року, коли на її поштову адресу надійшов лист ПОА «Україна» про розірвання договору та відшкодування збитків.
Ознайомившись з копіями вказаних документів, відповідач з'ясувала, що вони були підписані від її імені ОСОБА_2 , який на момент підписання цих договорів не мав на це жодних повноважень.
Так, відповідачем видавалась довіреність ОСОБА_2 на представлення її інтересах у органах державної влади, однак, вона не уповноважувала останнього на укладення будь-яких господарських договорів, а також на проведення від її імені будь-яких ремонтних робіт.
Посилалась також на те, що з умов договору №4 від 23 липня 2017 року, додаткової угоди №1 від 28 серпня 2017 року, акту виконаних робіт 01 вересня 2017 року убачається, що ФОП ОСОБА_1 особисто укладала та підписувала вказані угоди та документи.
Проте, вона їх фактично не підписувала, жодних робіт не виконувала, а грошові кошти, які надійшли на рахунок ФОП ОСОБА_1 використовував особисто ОСОБА_2 .
За таких обставин, вказані вище угоди були укладені від імені відповідача, як фізичної особи підприємця, особою, що не мала жодних повноважень на укладення господарських договорів з іншими суб'єктами господарювання.
На переконання відповідача, директор Агрофірми при укладенні спірного договору повинен був пересвідчитися, що особа, яка фактично підписала договір від імені ФОП ОСОБА_1 та додаткову угоду до нього, дійсно мала на це відповідні повноваження.
Вказаного керівник позивача не зробив, або ж свідомо підписав договір з представником без належних на те повноважень від іншої сторони цього договору.
Таким чином, позивач не міг не знати про відсутність повноважень щодо представництва особою, яка фактично підписала спірний договір та додаткову угоду до нього від імені ФОП ОСОБА_1 .
Відтак, зважаючи на приписи ст.ст. 207, 215 ЦК України, спірні угоди є недійсними.
Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 15 травня 2025 року, первісний позов ПОА «Україна» до ОСОБА_1 задоволено частково.
Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ПОА «Україна» збитки в сумі 460305,28 грн. та штраф у розмірі 7350 грн., а всього стягнуто 467655,28 грн.
У задоволенні інших вимог позову ПОА «Україна» відмовлено.
У задоволенні зустрічного позову ОСОБА_1 до ПОА «Україна» відмовлено.
Вирішено питання про судові витрати.
Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, ОСОБА_1 оскаржила його в апеляційному порядку, оскільки вважає рішення незаконним та необґрунтованим, ухваленим з порушенням норм матеріального та процесуального права.
В обґрунтування доводів апеляційної скарги зазначила, що зустрічні позовні вимоги ОСОБА_1 та її заперечення на позовні вимоги Позивача за первісним позовом перш за все направлені на визнання недійсними договору №4 від 23 липня 2017 року, а також додаткової угоди №1 від 28 серпня 2017 року, що укладені між ПОА «Україна» та ФОП ОСОБА_1 , з підстав непідписання останньою вказаних угод та їх підписання ОСОБА_2 без відповідних на те повноважень.
При посиланні на факт відсутності у ОСОБА_2 будь-яких повноважень на укладення оспорюваних договорів позивач за зустрічним позовом надала суду копію довіреності від 14 березня 2017 року, посвідченої ПН КМНО Халявкою Н.М. та зареєстрованої в реєстрі за №1187, з якої убачався факт наявності між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 представницьких правовідносин.
За змістом указаної довіреності також убачається, що ФОП ОСОБА_1 надавала останньому повноваження на представлення її інтересів і діяти від її імені, у тому числі в підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності.
Втім, конкретно визначених повноваження на укладення від її імені господарських угод, визначений довіреністю перелік повноважень представника не містить.
Разом з тим, суд у своєму рішенні дійшов безпідставного висновку, що сторонами не заперечується той факт, що під час укладення оспорюваних договорів комунікація від імені ФОП ОСОБА_1 із позивачем ПАО «Україна» здійснювалась через ОСОБА_2 , який представляв інтереси відповідача у зносинах.
Наголошує, що Відповідачу невідомо, хто здійснював і чи здійснювалась взагалі комунікація будь-ким від імені ФОП ОСОБА_1 з ПАО «Україна» щодо укладення спірних договорів, адже будь-яких повноважень вона нікому не надавала на укладення будь-яких господарських договорів таких договорів, і не уповноважувала , зокрема ОСОБА_2 на представлення її інтересів конкретно з ПАО «Україна».
Про вказане вона повідомила під час допиту у судовому засіданні.
ФОП ОСОБА_1 не укладала та не підписувала договір №4 від 23 липня 2017 року, а також додаткову угоду №1 від 28 серпня 2017 року, не підписувала акт виконаних робіт 01 вересня 2017 року.
Про існування вказаного договору, ОСОБА_1 дізналась лише в липні 2018 року, коли на її поштову адресу надійшов лист ПОА «Україна» про розірвання договору та відшкодування збитків.
Ознайомившись з копіями договору №4 від 23 липня 2017 року, додаткової угоди №1 від 28 серпня 2017 року, актом виконаних робіт від 01 вересня 2017 року з'ясовано, що вказані документи ймовірно були підписані від імені ФОП ОСОБА_1 ОСОБА_2 , який на момент підписання вказаних документів не мав на це жодних повноважень.
Зазначає, що ФОП ОСОБА_1 на підставі довіреності, яка посвідчена 14 березня 2017 року ПН КМНО Халявкою Н.М. уповноважила ОСОБА_2 представляти її інтерес і діяти від її імені в органах державної влади та управління, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, в тому числі: у відповідній районній у м. Києві державній адміністрації, у відповідних податкових інспекціях, в органах нотаріату, банківських установах, у Міністерстві внутрішніх справ (включаючи дозвільну систему), Пенсійному фонді, Фонді соціального страхування, Фонді страхування від нещасних випадків на підприємстві, Центрі зайнятості, з питань внесення змін щодо місця реєстрації в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
Таким чином, ФОП ОСОБА_1 не уповноважувала ОСОБА_2 на укладення будь-яких господарських договорів, а також на проведення від її імені будь-яких ремонтних робіт.
З умов договору №4 від 23 липня 2017 року, додаткової угоди №1 від 28 серпня 2017 року та акту виконаних робіт від 01 вересня 2017 року вбачається, що ФОП ОСОБА_1 особисто укладала спірний договір та додаткову угоду до нього, а також особисто підписувала акт виконаних робіт.
Однак, завертає увагу на те, що ФОП ОСОБА_1 вказані документи не підписувала та жодних робіт для ПОА «Україна» не виконувала.
Грошові кошти, шо надійшли на рахунок ФОП ОСОБА_1 використовував особисто ОСОБА_2 .
За таких обставин, договір №4 від 23 липня 2017 року, додаткова угода №1 від 28 серпня 2017 року та акт виконаних робіт від 01 вересня 2017 року укладені від імені ФОП ОСОБА_1 особою, яка взагалі не була уповноважена на таке представництво і не мала жодних повноважень на укладення господарських договір з іншими суб'єктами господарювання.
Зі свого боку, директор ПОА «Україна» ОСОБА_10. повинен був пересвідчитися, що особа, яка фактично підписала договір від імені ФОП ОСОБА_1 та додаткову угоду до нього дійсно має на це повноваження, що він не здійснив, або свідомо підписав договір з представником без належних повноваження від іншої сторони цього договору.
Таким чином, позивач не міг не знати про відсутність повноважень щодо представництва особою, яка фактично підписала спірний договір та додаткову угоду до нього від імені ФОП ОСОБА_1 .
Враховуючи те, що ОСОБА_2 підписуючи договір №4 від 23 липня 2017 року, додаткову угоду №1 від 28 серпня 2017 року та акт виконаних робіт від 01 вересня 2017 року від імені ФОП ОСОБА_1 не мав на те відповідних повноважень, передбачених главою 17 ЦК України, вважає, що договір №4 від 23 липня 2017 року, додаткова угода до нього є недійсними.
Згідно висновків суду, як свідчать матеріали справи, договір №4 від 23 липня 2017 року, додаткова угода №1 від 28 серпня 2017 року, а також акт виконаних робіт від 01 вересня 2017 року, складені та підписані від імені відповідача «ФОП ОСОБА_1 » із зазначенням підпису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скріплені печаткою ФОП ОСОБА_1 .
Суд наголосив, що згідно правового висновку, викладеного Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду у своїй постанові від 24 лютого 2021 року по справі №926/2308/19, неодноразове використання печатки у відносинах контрагентом може свідчити про схвалення правочину.
Печатка відноситься до даних, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні відповідних правовідносин.
Позивачем за зустрічним позовом - ОСОБА_1 не ставиться під сумнів справжність відтиску печатки ФОП ОСОБА_1 на Договорі №4 від 23 липня 2017 року, на додатковій угоді №1 від 28 серпня 2017 року та на акті виконаних робіт від 01 вересня 2017 року, не надано й доказів та не наведено фактів протиправності використання печатки ФОП ОСОБА_1 чи доказів її втрати, так само і не надано доказів звернення позивача за зустрічним позовом до правоохоронних органів у зв'язку з втратою чи викраденням печатки, чи використання печатки підприємства проти її волі.
З приводу зазначених висновків суду зазначаємо наступне.
Печатка ФОП ОСОБА_1 не виготовлялась самостійно безпосередньо ОСОБА_1 , їй не було відомо про виготовлення та використання печатки ФОП ОСОБА_1 до моменту виникнення вказаних спірних відносин.
Печатка не є обов'язковим елементом здійснення підприємницької діяльності і її наявність не є обов'язковою для ФОПа, їх виготовлення та облік не здійснюється і не контролюється будь-яким державним органом, а відтак виготовити і протиправно використати печатку ФОП ОСОБА_2 міг будь-хто.
З приводу вказаних фактів ОСОБА_1 17 січня 2019 року звернулась із заявою до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочину за ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підробки невстановленою особою ряду цивільно-правових угод, шляхом підробки підпису і печатки від імені ФОП ОСОБА_1 .
Про вказані факти ОСОБА_1 та її представник повідомляли суду під час допиту та в ході судових дебатів.
Разом з тим, висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи.
Суд зауважив, що оскільки що ФОП ОСОБА_1 своїми подальшими діями схвалила оспорюваний правочин (отримала оплату авансових платежів за договором, перевела отримані кошти на особовий рахунок (до повного виконання обсягу робіт за оспорюваним договором підряду) та відповідно повинна була сплачувати податки за отримані доходи по вказаним роботам у своїй підприємницькій діяльності), то наявність даного спору про визнання вказаних вище договорів недійсним фактично свідчить про те, що позивач за зустрічним позовом діє всупереч своїй попередній поведінці.
Разом з тим судом не взято до уваги, що 05 вересня 2016 року між ФОП ОСОБА_1 та АТ «Укрсоцбанк» було укладено договір банківського поточного (карткового) рахунку № НОМЕР_1 .
Одночасно з укладенням договору було оформлено корпоративну платіжну картку на ім'я довіреної особи ОСОБА_2
08 вересня 2016 року ФОП ОСОБА_1 видала довіреність, якою уповноважила ОСОБА_2 користуватися усіма рахунками ФОП ОСОБА_1 .
Вказаний рахунок був відкритий та довіреність на користування коштами ФОП « ОСОБА_1 » були надані ОСОБА_2 до факту виникнення спірних договорів.
Тобто, ні мовчазною згодою, ні іншими будь-якими конклюдентними діями, про які пише суд ОСОБА_1 не схвалювала оспорювані правочини.
Всіма коштами, що надходили на рахунок ФОП ОСОБА_1 розпоряджався ОСОБА_2 без відома ОСОБА_1 .
Зазначає, що судом не надано жодної оцінки та не наведено підстав, з яких він не бере до уваги доводи Відповідача про те, що:
-позивачем не надано жодного доказу на підтвердження того, що ФОП ОСОБА_1 на виконання робіт по ремонту силосної ями залучила інших осіб (субппідрядників).
- не надано жодного доказу наявності у ФОП ОСОБА_1 найманих працівників, які виконували ремонтні роботи силосної ями за договором №4 від 23 липня 2017 року.
- відповідно до п. 1.1 ? 1.2 Договору №4 від 23 липня 2017 року, редакція якого додана до позовної заяви, Виконавець бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами виконати ремонтні роботи: Ремонт силосної ями.
При цьому адреса, або будь-які інші ідентифікаційні ознаки силосної ями відсутні.
Позивачем при цьому не доведено, що саме та силосна яма, яка була нібито зруйнована є предметом вказаних спірних договорів.
За таких обставин, позивач має довести належними доказами, що силосна яма, що розташована по АДРЕСА_1 є предметом договору №4 від 23 липня 2017 року.
Відповідачем за первісним позовом та позивачем за зустрічним позовом надано до суду результатами почеркознавчої експертизи, проведеної за рішенням суду.
Згідно висновку експертів підписи виконані в спірних договорах ймовірно виконані не ОСОБА_1 .
За твердженням Позивача за первісними позовом від імені ФОП ОСОБА_1 представляти інтереси перед ПАО «Україна» приїжджав ОСОБА_2 , як довірена особа ОСОБА_1 і саме він підписав вказані договори.
Разом з тим, допитаний в ході судового розгляду колишній директор ПАО «Україна» зазначив, що особисто не бачив ОСОБА_2 та не бачив факт підписання ним вказаного договору.
Позивачем не надано жодних доказів того, що вказані спірні договори та акт виконаних робіт був підписаний довіреною особою ФОП ОСОБА_1 ОСОБА_2 , тобто не надано докази обставин, на які вони посилаються.
Після завершення виконання робіт із ремонту силосної ями Позивачем було 01 вересня 2017 року підписано акт виконаних робіт та не зазначено про наявність будь-яких недоліків чи претензій.
Тобто Позивачем прийнято виконані роботи та фактично засвідчені їх відповідність вимогам укладених спірних договорів.
При цьому більше ніж через 8 місяців після вказаного у Позивача виникли претензії щодо якості виконаних робіт Відтак Позивачем, на думку Відповідача, не наведено доказів, що саме через дії Відповідача відбулося руйнування силосної ями, адже за 8 місяців з моменту виконання робіт згідно спірних договорів невідомо, які маніпуляції в т.ч. інші можливі ремонтні роботи проводились і ким із вказаної силосною ямою.
Просила скасувати рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 15 травня 2025 року та ухвалити по справі нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні первісного позову ПАО «Україна» та задовольнити її зустрічний позов.
На вказану апеляційну скаргу ПАО «Україна» подала відзив, в обґрунтування якого зазначила, що задовольняючи частково первісний позов та відмовляючи у задоволенні зустрічного позову відповідача, суд детально проаналізував підстави обох позовів, зібрані по справі докази і навів свої мотиви прийняття аргументів позивача та відхилення аргументів відповідача.
У свою чергу, апелянт повторно наводить ті ж самі аргументи у апеляційній скарзі, що були ним озвучені у суді першої інстанції, належним чином розглянуті місцевим судом та обґрунтовано відхилені ним.
Так, суд не взяв до уваги твердження ОСОБА_1 про те, що вона особисто договір підряду не підписувала, повноважень представнику ОСОБА_2 не надавала і що ОСОБА_2 підписав договір з перевищенням повноважень.
Місцевий суд вказав на те, що згідно висновку судової почеркознавчої експертизи КНДІСЕ від 21 грудня 2022 року експерти зазначили, що не можуть надати категоричний висновок того, чи підписи на договорі, додатковій угоді та акті виконаних робіт належать ОСОБА_1 , оскільки відповідачка не надала на клопотання експертів вільні зразки свого почерку та підписів.
Тому вони надали імовірний висновок про те, що на документах ймовірно стоїть не її підпис.
Позивач тлумачить цей висновок експертизи так, що підписи належать ОСОБА_1 .
Судом також було враховано зміст зустрічного позову відповідачки про те, що на її переконання спірний договір підписав ОСОБА_2 з перевищенням повноважень, наданих йому довіреністю від 14 березня 2017 року.
Суд у своєму рішенні по суті спору врахував зміст нотаріально посвідченої довіреності від 14 березня 2017 року строком дії до 14 березня 2018 року, якою відповідачка уповноважила ОСОБА_2 представляти її інтереси у будь-яких підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності з правом підпису без будь-яких документів, яка не містила обмежень на укладення договорів.
Також, суд встановив те, що після укладення договору підряду, ПОА «Україна» здійснило 9 платежів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_1 на виконання умов договору в сумі 245000 грн і ці кошти були прийняті останньою.
На підтвердження цих оплат обоє сторін спору надали суду банківські документи та не заперечували ці обставини справи.
Суд першої інстанції належно оцінив факт приймання відповідачкою грошових коштів позивача в сумі 245000 грн на свій поточний рахунок, оприбуткування їх, наступне виведення на свій картковий рахунок.
Відповідачка не зверталась до позивача з наміром повернути отримані кошти, як помилково сплачені.
Суд також врахував те, що ОСОБА_1 заперечила проти дійсності договору підряду із позивачем лише після того як до неї були заявлені позовні вимоги у даній справі, що не відповідає принципу добросовісності.
Вважає рішення законним та обґрунтованим, а твердження апелянта правильних висновків суду не спростовують.
Просила апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, а рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 15 травня 2025 року залишити без змін.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення особи, яка з'явилась в судове засідання, дослідивши матеріали справи та перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, з таких підстав.
Згідно вимог ст. 263 ЦПК України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.
Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.
Обґрунтованим визнається рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому засіданні і які відповідають вимогам закону про їх належність і допустимість, або обставин, що не підлягають доказуванню, а також якщо рішення містить вичерпні висновки суду, що відповідають встановленим на підставі достовірних доказів обставинам, які мають значення для вирішення справи.
Судом першої інстанції встановлено, що23 липня 2017 року між ПОА «Україна» в особі директора ОСОБА_10. та суб'єктом господарської діяльності ОСОБА_1 було укладено договір №4, за умовами пунктів 1.1, 1.2 якого остання, як виконавець, взяла на себе зобов'язання своїми силами і засобами виконати ремонтні роботи - ремонт силосної ями, в обумовлений договором строк та згідно узгодженої договірної ціни, а ПОА «Україна», як замовник зобов'язалась прийняти роботи згідно акту виконаних робіт та повністю оплатити вартість виконаних робіт.
Відповідно до умов п.п. 2.1, 2.2. вказаного договору виконавець не пізніше 2-х днів після отримання вказаної в пункті 3.2.1 передплати, приступає до виконання робіт.
Виконавець зобов'язаний виконати роботи вказані в п.1.1 в термін до 15 серпня 2017 року.
Договором було визначено, що виконавець самостійно організовує свою роботу по виконанню цього договору, визначає безпосередніх виконавців та розподіляє обов'язки між ними.
Виконані роботи приймаються замовником з обов'язковим складанням акту виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками сторін (пункти 2.5, 2.6 договору).
Згідно пункту 2.8 договору, для виконання робіт виконавець повинен був використати будівельні матеріали: щебінь - 150 кубів; арматура 10 мм - 2,5 тон; арматура 14 мм - 0,5 тон; лист металу 8 мм - 10 кв.м; уголок 75 або труба квадратна 70*70 - 200 м.п; бетон марки 400 - 300 кубів; дошка на опалубку 30*200 - 5 кубів; цемент 500 - 1 тон; пісок - 1 маш.
Як було передбачено у пунктах 3.1-3.3 договору, вартість робіт за цим договором становить 280000 грн.
Оплата робіт мала здійснюватися наступним чином - замовник оплачує виконавцю передплату в розмірі робіт 77000 грн, остаточний розрахунок за цим договором проводиться замовником не пізніше 10 (десяти) банківських днів після підписання акту виконаних робіт.
Вартість робіт, вказана в пункті 3.1 є твердою, договірна ціна може бути змінена внаслідок інфляції за згодою сторін.
За умовами пункту 6.1 договору було визначено, що цей договір вступає в дію у день його підписання сторонами і є чинним до 31 грудня 2017 року, але в усякому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
28 серпня 2017 року від імені ПОА «Україна» в особі директора ОСОБА_10. та суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_1 було укладено додаткову угоду №1 до договору від 23 липня 2017 року, згідно умов якої сторони погодили викласти пункт 3.1. основного договору в новій редакції - «3.1 вартість робіт за цим договором становить 245000 грн».
Всі інші умови основного договору залишили без змін.
Як указував у своїй позовній заяві позивач за первісним позовом, для виконання робіт по вказаному вище договору він самостійно придбав частину матеріалів на загальну суму 551202,40 грн та передав їх для виконання робіт підряднику.
На підтвердження вказаних посилань позивачем було надано в матеріали справи копії наступних видаткових накладних та рахунків на оплату:
1) накладна №383 від 01 серпня 2017 року, видана ТОВ «Бетон Центр» про придбання товару - бетону Р3 В25 F200 W8 з доставкою у кількості 16 куб.м на суму 25040,64 грн;
2)накладна №385 від 02 серпня 2017 року, видана ТОВ «Бетон Центр» про придбання товару - бетону Р3 В25 F200 W8 з доставкою у кількості 18 куб.м на суму 28170,72 грн;
3) накладна №418 від 12 серпня 2017 року, видана ТОВ «Бетон Центр» про придбання товару - бетону Р3 В25 F200 W8 з доставкою у кількості 16 куб.м на суму 25040,64 грн;
4) накладна №420 від 14 серпня 2017 року, видана ТОВ «Бетон Центр» про придбання товару - бетону Р3 В25 F200 W8 з доставкою у кількості 7 куб.м на суму 10955,28 грн;
5) накладна №428 від 15 серпня 2017 року, видана ТОВ «Бетон Центр» про придбання товару - бетону Р3 В25 F200 W8 з доставкою у кількості 40 куб.м на суму 62601,60 грн;
6) накладна №431 від 16 серпня 2017 року, видана ТОВ «Бетон Центр» про придбання товару - бетону Р3 В15 F50 з доставкою у кількості 5 куб.м на суму 7590 грн;
7) накладна №436 від 16 серпня 2017 року, видана ТОВ «Бетон Центр» про придбання товару - бетону Р3 В25 F200 W8 з доставкою у кількості 60 куб.м на суму 93902,40 грн;
8) накладна №437 від 17 серпня 2017 року, видана ТОВ «Бетон Центр» про придбання товару - бетону Р3 В25 F200 W8 з доставкою у кількості 17 куб.м на суму 26605,68 грн;
9) накладна №445 від 18 серпня 2017 року, видана ТОВ «Бетон Центр» про придбання товару - бетону Р3 В25 F200 W8 з доставкою у кількості 30 куб.м на суму 46951,20 грн;
10) накладна №449 від 21 серпня 2017 року, видана ТОВ «Бетон Центр» про придбання товару - бетону Р3 В25 F200 W8 з доставкою у кількості 36 куб.м на суму 56341,44 грн;
11) накладна №453 від 22 серпня 2017 року, видана ТОВ «Бетон Центр» про придбання товару - бетону Р3 В25 F200 W8 з доставкою у кількості 33 куб.м на суму 51646,32 грн;
12) накладна №457 від 22 серпня 2017 року, видана ТОВ «Бетон Центр» про придбання товару - бетону Р3 В25 F200 W8 з доставкою у кількості 7 куб.м на суму 10955,28 грн;
13) накладна №460 від 23 серпня 2017 року, видана ТОВ «Бетон Центр» про придбання товару - бетону Р3 В15 F50 з доставкою у кількості 3 куб.м на суму 4320 грн;
14) накладна №461 від 23 серпня 2017 року, видана ТОВ «Бетон Центр» про придбання товару - бетону Р3 В15 F50 з доставкою у кількості 5 куб.м на суму 7590 грн;
15) накладна №464 від 23 серпня 2017 року, видана ТОВ «Бетон Центр» про придбання товару - бетону Р3 В25 F200 W8 з доставкою у кількості 23 куб.м на суму 35995,92 грн;
16) накладна №465 від 23 серпня 2017 року, видана ТОВ «Бетон Центр» про придбання товару - бетону Р3 В25 F200 W8 з доставкою у кількості 17 куб.м на суму 26605,68 грн;
17) накладна №467 від 28 серпня 2017 року, видана ТОВ «Бетон Центр» про придбання товару - РЦ М300 Р4 у кількості 2 куб.м на суму 4380 грн;
18) рахунок на оплату №367 від 24 липня 2017 року, виданий ТОВ «Бетон Центр» на оплату товару - бетону Р3 В25 F200 W8 з доставкою у кількості 300 куб.м на суму 469512 грн;
19) рахунок на оплату №425 від 14 серпня 2017 року, виданий ТОВ «Бетон Центр» на оплату товару - бетону Р3 В15 F50 з доставкою у кількості 10 куб.м на суму 15180 грн;
20) рахунок на оплату №445 від 22 серпня 2017 року, виданий ТОВ «Бетон Центр» на оплату товару - бетону Р3 В25 F200 W8 з доставкою у кількості 30 куб.м на суму 46951,20 грн;
21) рахунок на оплату №451 від 23 серпня 2017 року, виданий ТОВ «Бетон Центр» на оплату товару - бетону Р3 В25 F200 W8 з доставкою у кількості 17 куб.м на суму 26605,68 грн;
22) рахунок на оплату №456 від 28 серпня 2017 року, виданий ТОВ «Бетон Центр» на оплату товару - РЦ М300 Р4 у кількості 2 куб.м на суму 4380 грн;
23) накладна №РН-0001045 від 10 серпня 2017 року, видана ТОВ «Цем-Центр» про придбання товару - Портландцемент ПЦ ІІ / Б-Ш-400 м 25 кг у кількості 6,39 т на суму 11236 грн;
24) накладна №2033347 від 09 серпня 2017 року, видана ТОВ «АВ метал груп» про придбання товару - Кутника 50х50 мм 4 мм, S235/ S275 JR+AR, 6 м укількості 48 пог.м на суму 3082,75 грн;
25) накладна №2034645 від 16 серпня 2017 року, видана ТОВ «АВ метал груп» про придбання товару - Труби профільної 50х50мм 2,0 мм, 6м у кількості 212 пог.м на суму 12190,85 грн;
26) рахунок на оплату №200040115 від 18 липня 2017 року, виданий ТОВ «АВ метал груп» на оплату товару на загальну суму 68900,83 грн, а саме: Арматури 10 мм А 400 С, міра у кількості 1200 пог.м; Електродів АНО-36 (Монолит РЦ) 3 мм (упаковка 2,5 кг) у кількості 6 упаковок; Кругу 20мм 3 СП 5, 6 мм у кількості 50 пог.м; Кругу відрізного 230х2, 0х22,23 у кількості 10 шт.; Кутника 50х50 мм 4 мм, S235/S275 JR+AR, 6 м у кількості 48 пог.м; Труби ДСТУ 10704 578 мм 3,5 мм, 12 м у кількості 144 пог.м; Труби ДСТУ 3262 ду 25 мм 2,5 мм, 6 м у кількості 46 пог.м; Труби профільної 450х50 мм 2,0 мм, 6 м у кількості 440 пог.м; Швелера №12 міра 12,00 мм у кількості 46 пог.м.
На підтвердження факту проведення оплати за вказані вище матеріали позивач також було надано суду копії виписок з банківського рахунку в АТ «Прокредит Банк».
01 вересня 2017 року між сторонами було підписано акт виконаних робіт, за змістом якого роботи згідно договору №4 від 23 липня 2017 року, а саме ремонт силосної ями виконані вчасно і якісно на загальну суму 245000 грн без пдв.
Вказано, що сторони претензій одна до одної не мають.
Згідно наданої суду копії виписки з банківського рахунку позивача у АТ «Прокредит Банк» за період з 24 липня 2017 року по 01 вересня 2017 року убачається, що на рахунок ФОП ОСОБА_1 позивачем були здійснені наступні платежі:
1) 24 липня 2017 року сплачено авансовий платіж за ремонт силосної ями згідно договору №4 від 24 липня 2017 року та рахунка №рф-0000002 від 24 липня 2017 року без ПДВ на суму 77000 грн;
2) 08 серпня 2017 року сплачено авансовий платіж за ремонт силосної ями згідно договору №4 від 24 липня 2017 року та рахунка №рф-0000002 від 24 липня 2017 року без ПДВ на суму 20000 грн;
3) 09 серпня 2017 року сплачено авансовий платіж за ремонт силосної ями згідно договору №4 від 24 липня 2017 року та рахунка №рф-0000002 від 24 липня 2017 року без ПДВ на суму 45000 грн;
4) 15 серпня 2017 року сплачено авансовий платіж за ремонт силосної ями згідно договору №4 від 24 липня 2017 року та рахунка №рф-0000002 від 24 липня 2017 року без ПДВ на суму 12000 грн;
5) 21 серпня 2017 року сплачено авансовий платіж за ремонт силосної ями згідно договору №4 від 24 липня 2017 року та рахунка №рф-0000002 від 24 липня 2017 року без ПДВ на суму 25000 грн;
6) 23 серпня 2017 року сплачено авансовий платіж за ремонт силосної ями згідно договору №4 від 24 липня 2017 року та рахунка №рф-0000002 від 24 липня 2017 року без ПДВ на суму 13000 грн;
7) 28 серпня 2017 року сплачено авансовий платіж за ремонт силосної ями згідно договору №4 від 24 липня 2017 року та рахунка №рф-0000002 від 24 липня 2017 року без ПДВ на суму 3000 грн;
8) 30 серпня 2017 року сплачено авансовий платіж за ремонт силосної ями згідно договору №4 від 24 липня 2017 року та рахунка №рф-0000002 від 24 липня 2017 року без ПДВ на суму 20000 грн;
9) 01 вересня 2017 року сплачено авансовий платіж за ремонт силосної ями згідно договору №4 від 24 липня 2017 року та рахунка №рф-0000002 від 24 липня 2017 року без ПДВ на суму 30000 грн.
Всього на рахунок відповідача було сплачено грошові кошти в сумі 245000 грн.
19 травня 2018 року ПОА «Україна» направила на адресу ФОП ОСОБА_1 лист від 18 травня 2018 року щодо недоліків у виконаних роботах та проведення судової будівельно-технічної експертизи, де Агрофірма повідомила останню, як виконавця, про те, що відремонтована нею силосна яма почала руйнуватися швидкими темпами і замовник вважав, що причиною цього стали неякісно виконані роботи підрядником.
Також, агрофірма проінформувала останню про те, що з метою встановлення причин руйнування силосної ями та вартості відновлювальних ремонтно-будівельних робіт, ПОА «Україна» замовило в експертної установи проведення судової будівельно-технічної експертизи цієї силосної ями та просило бути присутнім особисто або направити представника для участі в обстеженні судовими експертами об'єкту дослідження.
12 липня 2018 року Агрофірма направила на адресу відповідача листа від 11 серпня 2018 року, у якому повідомило відповідача про наданий судовим експертом висновок, за яким технічною причиною пошкодження та руйнувань силосної ями стало виконання робіт згідно технічних рішень, що не відповідають умовам експлуатації силосної ями, використання конструкцій, що не розраховані на навантаження, які виникають при експлуатації силосної ями, порушення технології і організації виконання робіт.
У зв'язку із цим Агрофірма вимагала у відповідача розірвати укладений між ними договір №4 від 23 липня 2017 року, відшкодувати завдані збитки у сумі 561145 грн та сплатити штраф у визначеному договором розмірі в сумі 7350 грн.
З наявного у матеріалах справи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17 серпня 2018 року убачається, що 07 лютого 2018 року відповідач припинила підприємницьку діяльність, як фізична особа-підприємець.
Вирішуючи даний спір, суд першої інстанції, враховуючи характер спірних правовідносин між сторонами, з огляду на сутність та специфіку заявлених позовних вимог за первісним та за зустрічним позовом, та оскільки у даній справі задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову, вважав за доцільне в першу чергу дати оцінку позовним вимогам за зустрічним позовом, а саме щодо недійсності спірного договору.
Так, вирішуючи зустрічні позовні вимоги, судом було з'ясовано, що як зазначала ОСОБА_1 договір №4 від 23 липня 2017 року, додаткову угоду №1 від 28 серпня 2017 року вона не укладала та не підписувала, як і складений від її імені акт виконаних робіт від 01 вересня 2017 року.
Про існування вказаних документів ОСОБА_1 дізналась лише у липні 2018 року, коли на її поштову адресу від позивача надійшов лист про розірвання вказаного договору та відшкодування збитків.
Після ознайомлення із копіями договору, додаткової угоди та акту вона виявила, що вони були підписані від її імені ОСОБА_2 , який на момент їх підписання не мав на це жодних повноважень.
Також вказувала, що 14 березня 2017 року вона уповноважувала ОСОБА_2 на представлення її інтересів згідно довіреності, яка посвідчена ПН КМНО Халявко Н.М., проте не надавала йому повноважень на укладення від її імені будь-яких господарських договорів, а також на проведення від її імені будь-яких ремонтних робіт.
Згідно наданої ОСОБА_1 копії довіреності від 14 березня 2017 року, посвідченої ПН КМНО Халявкою Н.М. та зареєстрованої в реєстрі за №1187, убачається, що ФОП ОСОБА_1 уповноважила ОСОБА_2 представляти її інтереси і діяти від її імені в органах державної влади та управління, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, в тому числі: у відповідній районній у місті Києві державній адміністрації, у відповідних податкових інспекціях, в органах нотаріату, банківських установах, у Міністерстві внутрішніх справ (включаючи дозвільну систему), Пенсійному фонді, Фонді соціального страхування, Фонді страхування від нещасних випадків на підприємстві, Центрі зайнятості, з питань внесення змін щодо місця реєстрації в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Для чого було надано останньому право подавати від її імені заяви, розписуватися за неї, подавати та отримувати будь-які документи, довідки та виконувати всі інші дії, пов'язані з цією довіреністю.
Відповідно до копії виписки по особовому рахунку ФОП ОСОБА_1 у ПАТ «Укрсоцбанк» від 24 липня 2017 року прослідковується зарахування на її рахунок від ПОА «Україна» авансових платежів за ремонт силосної ями згідно договору №4 від 24 липня 2017 року, які у подальшому переказувалися на власний рахунок НОМЕР_1 .
У свою чергу, як зазначав позивач, на його підприємство приїжджав ОСОБА_2 , який представлявся уповноваженим представником відповідача і проводив переговори щодо укладення договору підряду від її імені.
Через деякий час після погодження усіх умов співпраці, ОСОБА_6 привіз на підприємство у с. Велика Каратуль вже підписаний з боку відповідача договір підряду, який був скріплений відтиском печатки ФОП ОСОБА_1 .
Відповідно, надані представником документи не викликали у позивача сумніву, а тому вони були передані на підпис директору Агрофірми і були у подальшому підписані останнім та скріплені печаткою позивача.
Подібним чином були підписані й додаткова угода підряду так акт виконаних робіт.
Ба більше, вказаний оспорюваний договір підряду було фактично виконано сторонами, хоча як виявлено у подальшому, то неякісно.
Так, у процесі розгляду справи, судом першої інстанції призначалась судова почеркознавча експертиза підписів, виконаних від імені ФОП ОСОБА_1 , що містяться в договорі №4 від 23 липня 2017 року, укладеного між ПОА «Україна» та ОСОБА_1 , в додатковій угоді №1 до договору №1 від 23 липня 2017 року та в акті виконаних робіт від 01 вересня 2017 року.
Згідно висновку експертів за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, наданого Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, підписи від імені ОСОБА_1 , що містяться у рядку «МП» графи «Виконавець:» у договорі №4 від 23 липня 2017 року, укладеного між ПОА «Україна» та ОСОБА_1 , у додатковій угоді №1 до договору №1 від 23 липня 2017 року та у рядку « ОСОБА_1 » графи «Затверджую» та у рядку «МП» графи «Від виконавця» в акті виконаних робіт від 01 вересня 2017 року виконані, ймовірно, не ОСОБА_1 , а іншою особою.
Відповідно до змісту досліджуваної частини висновку експертів, досліджуваний підпис від імені ОСОБА_1 у договорі №4 від 23 липня 2017 року складається із літер «Ш в е», у додатковій угоді №1 до договору №1 від 23 липня 2017 року та в акті виконаних робіт від 01 вересня 2017 року - складаються з літер «Ш в е ц ь».
При порівнянні даних досліджуваних підписів між собою експертами був виявлений суттєвий комплекс збіжних загальних та окремих ознак, достатній для висновку про те, що ці досліджувані підписи виконані однією особою, тому в подальшому вони використовувались як єдиний почерковий матеріал.
При цьому, як було зазначено судовими експертами у складеному висновку, наведені у висновку розбіжні почеркові ознаки стійкі, однак враховуючи встановлені експертами збіжні ознаки та відсутність у розпорядженні експертів вільних зразків почерку ОСОБА_1 , які не зважаючи на клопотання не були надані, тому висновок можливий лише в ймовірного формі про те, що досліджувані підписи від імені ОСОБА_1 у досліджуваних документах виконано, ймовірно, не нею, а іншою особою.
Допитаний у судовому засіданні суду першої інстанції свідок ОСОБА_10. показав суду, що у жовтні 2017 року він працював директором ПОА «Україна», у його посадові обов'язки входило, зокрема, підписання договорів.
Вказав, що спірний договір підряду підписував він особисто, при підписанні ОСОБА_1 не бачив.
Всі матеріали закуповувала підрядна організація.
Також, зазначив, що на підприємстві Агрофірми він не бачив ОСОБА_2 , в цілому у них працює близько 130 працівників, а кількість документів на підпис директора в середньому становила близько трьох десятків.
Допитана у судовому засіданні суду першої інстанції в якості свідка ОСОБА_1 показала, що 23 липня 2017 року вона не укладала із позивачем спірного договору, він укладався із ОСОБА_2 , а про його існування ОСОБА_1 дізналась лише під час судового розгляду.
Вказувала, що вона не уповноважувала ОСОБА_2 укладати від її імені договори, відповідної на це довіреності вона не видавала.
При цьому, вона погодилась на реєстрацію ФОП на прохання ОСОБА_2 , саму підприємницьку діяльність здійснював останній, вона не обирала виду діяльності, все робив ОСОБА_2 .
Господарською діяльністю вона не займалася та розуміла, що здійснював її ОСОБА_2 , повністю йому довіряла.
Станом на 2017 рік вона була заміжня та мала інше прізвище « ОСОБА_2 », а « ОСОБА_2 » було її дівочим прізвищем.
Доходи від підприємницької діяльності не отримувала, підприємницьку діяльність не контролювала, податкову звітність не подавала.
Припинення підприємницької діяльності здійснювала самостійно.
Ухвалюючи рішення про відмову у задоволенні зустрічного позову, суд першої інстанції виходив з його необґрунтованості, безпідставності та недоведеності.
З вказаними висновками погоджується і колегія суддів апеляційного суду, оскільки вони ґрунтуються на вимогах закону, а також узгоджуються з дослідженими матеріалами справи, з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки, й серед підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, передбачає договори та інші правочини.
Згідно зі ст. 626 ЦК України, договором є домовленість сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ст. 628 ЦК України).
Відповідно до ст. 629 цього Кодексу, договір є обов'язковим для виконання сторонами.
Як визначено положеннями ст. 837 ЦК України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.
Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. До окремих видів договорів підряду, встановлених параграфами 2 - 4 цієї глави, положення цього параграфа застосовуються, якщо інше не встановлено положеннями цього Кодексу про ці види договорів.
Згідно з вимогами ст. 839 ЦК України, підрядник зобов'язаний виконати роботу, визначену договором підряду, із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором.
Підрядник відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалу і устаткування, а також за надання матеріалу або устаткування, обтяженого правами третіх осіб.
Статтею 843 ЦК України, передбачено, що у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.
Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами.
Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.
Відповідно до положень ст. 846 ЦК України, строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.
Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.
Згідно ч. 1 ст. 853 ЦК України, замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.
Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.
Частиною першою статті 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
Захист, відновлення порушеного або оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу відбувається, в тому числі, шляхом звернення з позовом до суду відповідно до частини першої статті 16 ЦК України.
У вказаній нормі матеріального права визначено способи захисту прав та інтересів, і цей перелік не є вичерпним.
Позивач звертаючись до суду з позовом самостійно визначає у позовній заяві, яке його право чи охоронюваний законом інтерес порушено особою, до якої пред'явлено позов, та зазначає, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення порушеного права.
У свою чергу, суд має перевірити доводи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, у тому числі щодо матеріально-правового інтересу у спірних відносинах.
Оцінка предмету заявленого позову, а відтак наявності підстав для захисту порушеного права позивача, про яке ним зазначається в позовній заяві, здійснюється судом на розгляд якого передано спір крізь призму оцінки спірних правовідносин та обставин (юридичних фактів), якими позивач обґрунтовує заявлені вимоги.
Аналогічний правовий висновок викладено у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 19 вересня 2019 року у справі №924/831/17.
Суд шляхом вчинення провадження у справах здійснює захист їх прав і охоронюваних законом інтересів, які порушені або оспорюються.
Наявність права на пред'явлення позову не є безумовною підставою для здійснення судового захисту, а лише однією з необхідних умов реалізації права, встановленого вищевказаними нормами.
Під порушенням слід розуміти такий стан суб'єктивного права, за якого воно зазнало протиправного впливу з боку правопорушника, внаслідок чого суб'єктивне право особи зменшилось або зникло як таке, порушення права пов'язане з позбавленням можливості здійснити, реалізувати своє право повністю або частково.
Згідно з частинами першою-четвертою статті 202 ЦК України правочин - це дія особи, яка спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).
Одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами.
Односторонній правочин може створювати обов'язки лише для особи, яка його вчинила.
Односторонній правочин може створювати обов'язки для інших осіб лише у випадках, встановлених законом, або за домовленістю з цими особами.
Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін.
Метою будь-якого правочину є досягнення певних юридичних наслідків, що мають істотне значення для сторін правочину.
Здійснення правочину законодавчо може пов'язуватися з проведенням певних підготовчих дій учасниками правочину (виготовленням документації, оцінкою майна, інвентаризацією), однак сутністю правочину є його спрямованість, наявність вольової дії, що полягає в згоді сторін взяти на себе певні обов'язки (на відміну, наприклад, від юридичних вчинків, правові наслідки яких настають на підставі закону незалежно від волі його суб'єктів).
У двосторонньому правочині волевиявлення повинно бути взаємним, двостороннім і спрямованим на досягнення певної мети.
Отже, будь-який правочин є вольовою дією, а тому перед тим, як здійснювати оцінку на предмет дійсності чи недійсності, необхідно встановити наявність та вираження волі особи (осіб), яка (які) його вчинили.
Те, яким чином та у який спосіб здійснюється (оформлюється) вияв учасників правочину на набуття, зміну, припинення цивільних прав та обов'язків, передбачено статтею 205 ЦК України.
Так, правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі.
Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.
Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків.
У випадках, встановлених договором або законом, воля сторони до вчинення правочину може виражатися її мовчанням.
Стаття 207 ЦК України встановлює загальні вимоги до письмової форми правочину.
Так, на підставі частини першої цієї статті правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.
Тобто необхідно відрізняти правочин як вольову дію суб'єктів цивільного права, що характеризує внутрішнє суб'єктивне бажання особи досягти певних цивільно-правових результатів, від письмового тексту правочину як форми вчинення правочину та способу зовнішнього прояву та фіксації волевиявлення особи.
Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами) або уповноваженими на те особами (частини друга та четверта статті 207 ЦК України).
Підпис є невід'ємним елементом, реквізитом письмової форми правочину, а наявність підписів має підтверджувати наміри та волевиявлення учасників правочину, а також забезпечувати їх ідентифікацію.
Відсутність на письмовому тексті правочину (паперовому носії) підпису його учасника чи належно уповноваженої ним особи означає, що правочин у письмовій формі не вчинений.
Наявність же сама по собі на письмовому тексті правочину підпису, вчиненого замість учасника правочину іншою особою (фактично невстановленою особою, не уповноваженою учасником), не може підміняти належну фіксацію волевиявлення самого учасника правочину та створювати для нього права та обов'язки поза таким волевиявленням.
Відсутність вольової дії учасника правочину щодо вчинення правочину (відсутність доказів такого волевиявлення за умови заперечення учасника правочину) не можна ототожнювати з випадком, коли волевиявлення учасника правочину існувало, але не відповідало ознакам, наведеним у частині третій статті 203 ЦК України: волевиявлення не було вільним чи не відповідало його внутрішній волі.
Порушення вимог законодавства щодо волевиявлення учасника правочину є підставою для визнання правочину недійсним на підставі частини першої статті 215 ЦК України, а також із застосуванням спеціальних правил статей 229-233 ЦК України.
Тобто як у частині першій статті 215 ЦК України, так і у статтях 229-233 ЦК України йдеться про недійсність вчинених правочинів у випадках, коли існує волевиявлення учасника правочину, зафіксоване в належній формі (що підтверджується, зокрема, шляхом вчинення ним підпису на паперовому носії), що, однак, не відповідає волі цього учасника правочину.
Тож внаслідок правочину учасники набувають права і обов'язки, що натомість не спричиняють для них правових наслідків.
У тому ж випадку, коли сторона не виявляла свою волю до вчинення правочину, до набуття обумовлених ним цивільних прав та обов'язків, то правочин є таким, що не вчинений, права та обов'язки за таким правочином особою взагалі не набуті, а правовідносини за ним не виникли.
У випадку заперечення самого факту укладення правочину, як і його виконання, такий факт може бути спростований не шляхом подання окремого позову про недійсність правочину, а під час вирішення спору про захист права, яке позивач вважає порушеним, шляхом викладення відповідного висновку про неукладеність спірних договорів у мотивувальній частині судового рішення.
Зазначений правовий висновок сформульовано Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 26 жовтня 2022 року в справі № 227/3760/19.
Відповідно до частин першої-п'ятої статті 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.
Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.
Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.
Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.
Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.
Згідно з частинами першою та другою статті 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.
Відповідно до частини другої статті 207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).
Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства.
Згідно із статтею 237 ЦК України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.
Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.
Представництво характеризується такими ознаками: цивільні права та обов'язки належать одній особі, а здійснюються безпосередньо іншою; представник вчиняє певні юридичні дії (вчинення виключно фактичних (не юридичних) дій представництвом не охоплюється); представник діє не від свого імені, а від імені іншої особи; представник діє виключно в межах наданих йому повноважень; правові наслідки настають не для представника, а для особи, яку він представляє.
Згідно із частинами першою, третьою статті 238 ЦК України, представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє.
Представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом.
За загальним правилом довірена особа, яка виступає від імені довірителя, зобов'язана діяти в її інтересах добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.
У частині першій статті 241 ЦК України встановлено, що правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою.
Правочин вважається схваленим, зокрема, у разі, якщо особа, яку він представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання.
У статті 244 ЦК України передбачено, що представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.
Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.
Юридична сила довіреності не залежить від отримання згоди на її видачу з боку представника.
Повноваження виникає незалежно від згоди останнього, а правильно оформлена довіреність дійсна у будь-якому разі, тому що повноваження, яке виникає у представника, не зачіпає його майнових або особистих немайнових прав.
Інша річ, що здійснення цього повноваження залежить від представника, бо він сам вирішує, чи використати довіреність для здійснення діяльності на користь іншої особи (довірителя), чи відмовитися від неї.
Подібні за змістом висновки викладені у постанові Верховного Суду від 17 березня 2021 року в справі №360/1742/18.
За своєю правовою природою довіреністю є односторонній правочин, що укладається у вигляді письмового документа, у якому визначаються повноваження представника.
Довіреність свідчить про надання представнику від імені довірителя відповідних повноважень стосовно вчинення правочину, стороною якого є третя особа (постанова Великої Палати Верховного Суду від 22 жовтня 2019 року в справі №923/876/16).
Згідно з частиною першою статті 245 ЦК України форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.
Відповідно до правової позиції, висловленої Верховним Судом України у постанові від 12 лютого 2014 року в справі №6-165цс13, вирішуючи питання про наявність чи відсутність в учасника правочину волевиявлення на його вчинення, суду слід виходити з ретельного дослідження наявних у справі доказів як кожного окремо, так і їх в сукупності.
Зокрема, у разі вчинення правочину представником суду слід з'ясувати, чи був наділений представник його довірителем повноваженнями на вчинення правочину, чи діяв він у межах наданих йому повноважень, а якщо ні, то чи схвалив у подальшому довіритель укладений представником у його інтересах правочин.
За загальним правилом довірена особа, яка виступає від імені довірителя, зобов'язана діяти в її інтересах добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Частиною першою статті 1000 ЦК України визначено, що за договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії.
Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя.
Статтею 1003 ЦК України передбачено, що у договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному.
Дії, які належить вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.
Аналіз вказаних норм дає підстави вважати, що договір доручення може посвідчуватися довіреністю та є різновидом представництва інтересів особи-довірителя, що виникає на підставі договору.
Згідно з частиною першою статті 1004 ЦК України повірений зобов'язаний вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення.
Повірений може відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси довірителя і повірений не міг попередньо запитати довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит.
У цьому разі повірений повинен повідомити довірителя про допущені відступи від змісту доручення як тільки це стане можливим.
Відповідно до статті 1006 ЦК України повірений зобов'язаний: повідомити довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення; після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до його виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк якої не закінчився, і надати звіт про виконання доручення та виправдні документи, якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення; негайно передати довірителеві все одержане у зв'язку з виконанням доручення.
Довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення (ч. 1 ст. 1007 ЦК України).
Таким чином, зі змісту вказаних вище положень чинного законодавства вбачається, що довіреність та договір доручення є основними документами, які посвідчують права представників під час вчинення ними певних дій.
Так, довіреність видається для представництва перед третіми особами, а договір доручення передбачає обов'язок вчинення повіреним певних юридичних дій від імені та коштом довірителя.
Довіреність видається однією особою, тобто довірителем іншій особі (представнику), тому видача довіреності є одностороннім правочином, вона підписується тільки довірителем.
Довіреність адресується третім особам, і в разі розбіжностей між повноваженнями представника, викладеними в довіреності, від повноважень повіреного, викладених у договорі, береться до уваги, у разі виникнення спору, текст довіреності.
Отже, внутрішні відносини представництва оформлюються договором, тобто зазвичай договором доручення, а зовнішні - довіреністю.
На підставі договору доручення довіритель, як правило, видає повіреному довіреність і тим самим легалізує повіреного як представника перед третіми особами.
Довіреність відтворює повноваження повіреного, визначене умовами договору доручення. Договір доручення і довіреність є документами, які оформляються для належного виконання повіреним вказівок довірителя.
Аналогічні висновки викладені у постанові Верховного Суду від 27 липня 2022 року у справі №766/16332/20.
За змістом частин першої-четвертої статті 12 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.
Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених законом.
Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.
Згідно зі статтею 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.
Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.
Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.
Відповідно до частин п'ятої та шостої статті 81 ЦПК України, докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.
Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Метою доказування є з'ясування дійсних обставин справи, обов'язок доказування покладається на сторони, суд за власною ініціативою не може збирати докази.
Це положення є одним із найважливіших наслідків принципу змагальності у цивільному процесі.
Як свідчать матеріали справи, зустрічні позовні вимоги ОСОБА_1 , перш за все, направлені на визнання недійсними договору №4 від 23 липня 2017 року, а також додаткової угоди №1 від 28 серпня 2017 року, що укладені між ПОА «Україна» та ФОП ОСОБА_1 , з підстав непідписання останньою вказаних угод та їх підписання ОСОБА_2 без відповідних на те повноважень.
При посиланні на факт відсутності у ОСОБА_2 будь-яких повноважень на укладення оспорюваних договорів позивач за зустрічним позовом надала копію довіреності від 14 березня 2017 року, посвідченої ПН КМНО Халявкою Н.М. та зареєстрованої в реєстрі за №1187, з якої убачався факт наявності між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 представницьких правовідносин.
За змістом указаної довіреності також убачається, що ФОП ОСОБА_1 надавала останньому повноваження на представлення її інтересів і діяти від її імені, у тому числі в підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності.
Втім, конкретно визначених повноваження на укладення від її імені господарських угод, визначений довіреністю перелік повноважень представника не містить, як і чітко визначених обмежень про це для можливих контрагентів.
Сторонами не заперечувався той факт, що під час укладення оспорюваних договорів комунікація із позивачем ПАО «Україна» здійснювалась через ОСОБА_2 , який представляв інтереси відповідача у зносинах.
При цьому, позивач вказує на факт підписання спірних договорів та акту виконаних робіт саме ОСОБА_2 , а позивач у поданих до суду заявах по суті спору вказував на ведення комунікації щодо укладення спірних договорів від імені ФОП ОСОБА_8 саме із ОСОБА_2 .
Як свідчать матеріали справи, договір №4 від 23 липня 2017 року, додаткова угода №1 від 28 серпня 2017 року, а також акт виконаних робіт від 01 вересня 2017 року, складені та підписані від імені відповідача «ФОП ОСОБА_1 » із зазначенням підпису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скріплені печаткою ФОП ОСОБА_1 .
Згідно правового висновку, викладеного Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду у своїй постанові від 24 лютого 2021 року по справі №926/2308/19, неодноразове використання печатки у відносинах контрагентом може свідчити про схвалення правочину.
Печатка відноситься до даних, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні відповідних правовідносин.
ОСОБА_1 не ставиться під сумнів справжність відтиску печатки ФОП ОСОБА_1 на Договорі №4 від 23 липня 2017 року, на додатковій угоді №1 від 28 серпня 2017 року та на акті виконаних робіт від 01 вересня 2017 року, не надано й доказів та не наведено фактів протиправності використання печатки ФОП ОСОБА_1 чи доказів її втрати, так само і не надано доказів звернення позивача за зустрічним позовом до правоохоронних органів у зв'язку з втратою чи викраденням печатки, чи використання печатки підприємства проти її волі.
Позивач має нести відповідальність за законність використання його печатки, зокрема, при нанесенні її відбитків на договорах, актах, розрахункових документах (Постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02 квітня 2019 року у справі №904/2178/18; від 23 липня 2019 року у справі №918/780/18 та від 21 лютого 2021 року у справі №926/2308/19).
Оскільки ФОП ОСОБА_1 своїми подальшими діями схвалила оспорюваний правочин (отримала оплату авансових платежів за договором, перевела отримані кошти на особовий рахунок (до повного виконання обсягу робіт за оспорюваним договором підряду) та відповідно повинна була сплачувати податки за отримані доходи по вказаним роботам у своїй підприємницькій діяльності), то наявність даного спору про визнання вказаних вище договорів недійсним фактично свідчить про те, що позивач за зустрічним позовом діє всупереч своїй попередній поведінці.
Згідно зі статтею 241 ЦК України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою.
Правочин вважається схваленим зокрема у разі, якщо особа, яку він представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання.
Наступне схвалення правочину особою, яку представляють, створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки з моменту вчинення цього правочину.
Схвалення стороною правочину, вчиненого від її імені з перевищенням повноважень або без повноважень (стаття 241 ЦК України), має юридичне значення також для інших заінтересованих осіб, а сторона оспорюваного правочину, дії якої вказують на її волю зберегти дійсність правочину, не може надалі оспорювати правочин з підстав, про які вона знала або повинна була знати при виявленні цієї волі, що випливає із вказаної норми та засад добросовісності, на яких ґрунтується зобов'язання (ч. 3 ст. 509 ЦК України).
Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 13 листопада 2018 року у справі №910/19179/17.
Отже, зі змісту ч. 1 ст. 241 ЦК України вбачається, що наступним схваленням правочину законодавець не вважає винятково прийняття юридичного рішення про схвалення правочину.
Схвалення може відбутися також і в формі мовчазної згоди, і у вигляді певних поведінкових актів (так званих конклюдентних дій) особи - сторони правочину (наприклад, здійснення чи прийняття оплати за товар за договором купівлі-продажу).
Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 11 вересня 2018 року у справі №910/18812/17, від 08 липня 2019 року у справі №910/19776/17.
Наступне схвалення юридичною особою правочину, вчиненого від її імені представником, з перевищенням повноважень, унеможливлює визнання такого правочину недійсним.
Настання передбачених цією статтею наслідків ставиться в залежність від того, чи було в подальшому схвалено правочин особою, від імені якої його вчинено; тому господарський суд повинен у розгляді відповідної справи з'ясовувати пов'язані з цим обставини.
Доказами такого схвалення можуть бути відповідне письмове звернення уповноваженого органу (посадової особи) такої юридичної особи до другої сторони правочину чи до її представника (лист, телефонограма, телеграма, телетайпограма тощо) або вчинення зазначеним органом (посадовою особою) дій, які свідчать про схвалення правочину (прийняття його виконання, здійснення платежу другій стороні, підписання товаророзпорядчих документів і т. ін.).
Наведене стосується й тих випадків, коли правочин вчинений не представником юридичної особи з перевищенням повноважень, а особою, яка взагалі не мала повноважень щодо вчинення даного правочину.
Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 02 квітня 2019 року зі справи №904/2178/18.
При цьому при оцінці обставин, що свідчать про схвалення правочину особою, яку представляла інша особа, необхідно брати до уваги, що незалежно від форми схвалення воно повинно виходити від органу або особи, уповноваженої відповідно до закону, установчих документів або договору вчиняти такі правочини або здійснювати дії, які можуть розглядатися як схвалення.
Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 20 березня 2018 року зі справи №910/8794/16.
Даний правовий висновок викладено у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 18 лютого 2021 року у справі № 924/658/20.
Відповідно до ч. 4 ст. 263 ЦПК України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.
Вирішуючи спір у цій справі, колегія суддів зауважує, що однією із основоположних засад цивільного законодавства є добросовісність (п. 6 ч. 1 ст. 3 ЦК України) і дії учасників цивільних правовідносин мають бути добросовісними, тобто, відповідати певному стандарту поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення.
Принцип добросовісності - це загальноправовий принцип, який передбачає необхідність сумлінної та чесної поведінки суб'єктів при виконанні своїх юридичних обов'язків і здійсненні своїх суб'єктивних прав.
У суб'єктивному значенні добросовісність розглядається як усвідомлення суб'єктом власної сумлінності та чесності при здійсненні ним прав і виконанні обов'язків.
Добросовісність при реалізації прав і повноважень включає в себе неприпустимість зловживання правом, яка, виходячи із конституційних положень, означає, що здійснення прав та свобод людини не повинно порушувати права та свободи інших осіб.
Зазначений принцип лежить в основі доктрини «venire contrafactum proprium» (заборони суперечливої поведінки), яка базується ще на римській максимі - «non concedit venire contrafactum proprium» (ніхто не може діяти всупереч своїй попередній поведінці).
Згаданий принцип римського права «venire contrafactum proprium» є вираженням «equitable estoppel» - однієї з найважливіших доктрин загального права.
В системі загального права ця доктрина ґрунтується на «principles offraud» та є спрямованою на недопущення ситуації, в якій одна сторона може займати іншу позицію в судовому розгляді справи, що відрізняється від її більш ранньої поведінки або заяв, якщо це ставить протилежну сторону у невигідне становище.
Доктрина виступає своєрідним механізмом гарантування захисту очікувань іншої сторони правовідносин і забезпечення балансу відносин між сторонами.
У своїх постановах від 16 червня 2020 року (справа №145/2047/16) та від 25 травня 2021 року (справа №461/9578/15-ц) Велика Палата Верховного Суду зазначала, що в праві України доктрина venire contrafactum proprium (заборона суперечливої поведінки) проявляється, зокрема, у кваліфікації певних поведінкових актів (так званих конклюдентних дій) особи, та базується ще на римській максимі - «non concedit venire contrafactum proprium» (ніхто не може діяти всупереч своїй попередній поведінці), в основі якої - принцип добросовісності.
Поведінка є такою, що суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, якщо вона не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона правовідносин розумно покладалася на ці заяви чи попередню поведінку.
Відтак, заявлені позовні вимоги ОСОБА_1 про визнання недійсним договору №4 від 23 липня 2017 року та додаткової угоди №1 від 28 серпня 2017 року свідчать про суперечливу поведінку позивача за зустрічним позовом, яка з одного боку не визнає факт підписання спірного правочину, а з іншого боку - отримувала та перераховувала на власний рахунок авансові платежі, які здійснювались замовником ПОА «Україна».
Окрім того, вирішуючи спір у цій справі, щодо тверджень позивача за зустрічним позовом ОСОБА_1 про те, що вона фактично не здійснювала підприємницьку діяльність, а її фактично здійснював ОСОБА_2 за її згоди та саме на прохання останнього зареєструвався її ФОП, колегія суддів звертає увагу на наступне.
Кожна фізична особа має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст. 42 Конституції України).
Це право закріплено й у статті 50 ЦК України, у якій передбачено, що право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.
Тобто фізична особа, яка бажає реалізувати своє конституційне право на підприємницьку діяльність, після проходження відповідних реєстраційних та інших передбачених законодавством процедур за жодних умов не втрачає і не змінює свого статусу фізичної особи, якого вона набула з моменту народження, а лише набуває до нього нової ознаки - підприємця.
При цьому правовий статус ФОП сам по собі не впливає на будь-які правомочності фізичної особи, зумовлені її цивільною право- і дієздатністю, та не обмежує їх.
Відповідно до положень ст. 50 ЦК України, право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.
Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності встановлюються Конституцією України та законом.
Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.
Інформація про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців є відкритою.
Якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має права оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є підприємцем.
При цьому, положеннями чинного законодавства не передбачає право фізичної особи-підприємця повністю передоручати ведення своєї підприємницької діяльності за домовленістю із іншою особою, окрім як наділення певними повноваженнями задля представництва його інтересів перед різними суб'єктами, здійснення певних робіт найманими працівниками та залучення інших підрядних організацій чи осіб тощо.
Тобто, фізична особа-підприємець здійснює підприємницьку діяльність в своїх інтересах і відповідно тільки їй належать всі права, обов'язки, доходи, пов'язані з цією діяльністю.
Матеріалами справи підтверджено, що станом на момент виникнення спірних правовідносинах позивач за зустрічним позовом була зареєстрована як ФОП у встановленому законом порядку, мала відповідні коди виду економічної діяльності (43.29 Інші будівельно-монтажні роботи, 43.39 Інші роботи із завершення будівництва, 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель), отримувала авансові платежі за оспорюваними договорами на власний рахунок фізичної особи-підприємця з описом призначення платежу, переводила отримані кошти з цього рахунку на власний рахунок.
Після отримання на свій рахунок від ПОА «Україна» авансових платежів за договором №4 від 24 липня 2017 року до останнього з метою з'ясування підстав проведення таких виплати не зверталась.
Отже, враховуючи недоведеність належними та допустимими доказами у справі факту недійсності договору, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що договір №4 від 23 липня 2017 року, а також додаткова угода №1 від 28 серпня 2017 року є укладеними та обов'язковим до виконання сторонами.
Вирішуючи позовні вимоги за первісним позовом, судом було з'ясовано, що як зазначила ПОА «Україна», після виконання відповідачем робіт по ремонту силосної ями за договором №4 від 23 липня 2017 року, під час подальшої експлуатації силосної ями позивач виявив недоліки у роботі, що була виконана відповідачем.
А саме, коли у квітні 2018 року позивач використав силос, який був поміщений у силосну яму для відгодівлі тварин у зимовий період, то виявив її руйнування - частина залізобетонних плит впала з місць їх кріплення і деякі з них розбились, спостерігалась деформація металоконструкцій каркасу для бетонних плит.
Відповідно на замовлення позивача та попереднього повідомлення відповідача, як виконавця, була проведена судова будівельно-технічна експертиза, за висновками якої експертом було виявлено, що руйнування силосної ями відбулось саме з причин виконання робіт згідно технічних рішень, що не відповідали умовам експлуатації силосної ями, а також порушення технології і організації виконання робіт.
Оскільки вартість ремонтно-будівельних робіт, необхідних для усунення пошкоджень та руйнувань силосної ями становить 561145 грн, позивач на підставі статті 22 та частини другої статті 852 ЦК України убачав наявними підстави для розірвання укладеного між сторонами договору від 23 липня 2017 року та відшкодування вказаних збитків за рахунок відповідача.
Також, просив суд стягнути з відповідача на його користь штраф у сумі 7350 грн згідно пункту 5.2 договору.
За умовами пункту 4.2 укладеного між сторонами договору виконавець був зобов'язаний виконати роботи якісно і у встановлений договором строк, нести відповідальність за якість матеріалів та комплектуючих, що використовуються для виконання робіт по даному договору, а також за свій рахунок усунути неякісно виконані роботи.
Згідно висновку №154 судової будівельно-технічної експертизи, виготовленого 02 липня 2018 року Науково-технічним центром «Будівельна експертиза», убачається, що експертам для проведення будівельно-технічної експертизи ставилися такі питання: 1) яка технічна причина пошкоджень та руйнувань силосної ями за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Кузнєцова, 2к?; 2) яка вартість ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне для усунення пошкоджень та руйнувань силосної ями за адресою: АДРЕСА_1 ?
Відповідно до висновку вказаної вище судової будівельно-технічної експертизи судовими експертами на основі проведеного дослідження було встановлено по першому питанню, що технічною причиною пошкоджень та руйнувань силосної ями за адресою: АДРЕСА_1 , є: а) виконання робіт згідно технічних рішень, що не відповідають умовам експлуатації силосної ями; b) використання конструкцій, що не розраховані на навантаження, які виникають при експлуатації силосної ями; с) порушення технології і організації і виконання робіт. По другому питанню встановлено, що вартість ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне для усунення пошкоджень та руйнувань силосної ями за адресою: АДРЕСА_1 , становить 561145 грн, що визначено на основі конструктивних рішень об'єктів аналогів.
Вказана сума збитків у розмірі 561145 грн заявлена позивачем до стягнення з відповідача.
Також, у вказаному висновку №154 судової будівельно-технічної експертизи від 02 липня 2018 року зазначено, що судовий експерт Яромленко М.Г. про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 КК України ознайомлений.
При цьому, судовий експерт у складеному висновків зазначив, що за результатами огляду об'єкта та проведення дослідження було виявлено, що ремонтно-будівельні роботи по силосній ямі були виконані з грубим порушенням нормативних документів та без розроблених попередніх проектних рішень, які б відповідали встановленим нормам.
Вказаний висновок містить перелік виявлених порушень та недоліків проведених з посиланням на невідповідність певним Державним будівельним нормам.
Водночас, на противагу вказаного висновку, відповідачем надано до матеріалів справи Рецензію від 09 січня 2020 року виконану ТОВ «Центр судових експертиз «Альтернатива» на висновок експерта №154 від 02 липня 2018 року за результатами проведення будівельно-технічного дослідження.
У вказаній Рецензії, вказано, що на думку рецензента, висновок №154 від 02 липня 2018 року, за результатами проведення будівельно-технічного дослідження, складеного судовим експертом ТзОВ «Науково-технічний центр «Будівельна експертиза» Ярмоленко М.Г. є неповним, не обґрунтованим та не відповідає вимогам нормативно-правових актів, а саме: ст.71, ч. 2 ст. 10, ст.12 п. 1, ст. 13 п.1 ЗУ «Про судову експертизу»; ст.3 ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність»; п.54 Постанови №374 від 4 червня 2015 року КМУ «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці»; п. 7.1, п. 7.4, 7.5, 7.6, 7.8 вимог ДСТУ - НБ В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану»; п.5.3.2, п.5.5.3, п.5.8.13 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»; п.1.1, п.4.4 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи»; ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку», додатку В ДСТУ- Б.Д.1.1-5:2013 «Определение размера средств на титульные временные здания и сооружения. Руководство»; розділу ІІ п.1.2, п.3.3, п.4.3, розділу ІІІ п.3, 2.9, п.14 «Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності спеціалізованих експертних установах»; п.1.18, розділу 11 п.2.1, п.2.2, п.2.3, 13.7, п.4.14, п.4.15, п.4.16, п.4.23 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень»; п.5.1.5 «Науково-методичних атестованими судовими експертами, рекомендацій що не працюють у державних питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень»; листа від 22 лютого 2018 року №7/15-1904 Мінрегіонбуду «Щодо кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва».
Втім, оцінивши рецензію від 09 січня 2020 року, судом першої інстанції було зазначено наступне.
Інститут рецензування висновків судових експертів є інструментом внутрішньої процедури перевірки якості та обґрунтованості висновків, що подаються з метою отримання та підтвердження кваліфікації судового експерта.
Процедура зазначеного рецензування чітко регламентована підзаконним актом, а саме Порядком проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 травня 2015 року №775/5.
Метою рецензування висновків судових експертів згідно з пунктом 2 Порядку є «вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків».
Отже, процедура рецензування висновків експертів не має за мету вплинути на його оцінку в судовому процесі.
Порядок не передбачає надання рецензії на висновок експерта на розгляд суду чи інших учасників судового процесу.
При цьому, надана до матеріалів справи рецензія на висновок експерта №154 від 02 липня 2018 року за результатами проведення будівельно-технічного дослідження, судом була оцінена критично, оскільки вона містила висновки рецензента не попередженого про кримінальну відповідальність, і по суті є суб'єктивною оцінкою особи експертного дослідження.
Ба більше, відповідно до наданого позивачем в матеріали справи копії витягу з Реєстру атестованих судових експертів убачається, що свідоцтво експерта Шильцової К.М., якою надавалась вищевказана рецензія, є недійсним з 03 липня 2013 року у зв'язку із закінченням терміну його дії.
Матеріалами справи підтверджено, що позивач своїм листом від 18 травня 2018 року повідомляв відповідача про виявлені недоліки у виконаних роботах з ремонту силосної ями на його підприємстві, а також повідомляв про можливість бути присутньою на особисто або про можливість направити свого представника для участі в обстеженні судовими експертами силосної ями.
Відповідач не надав суду, а матеріали справи не містять будь-яких інших доказів, які спростовують наявного в матеріалах справи висновку судової будівельно-технічної експертизи та доказів, які підтверджують, що він свої договірні зобов'язання з виконання будівельних робіт з ремонту силосної ями за на підприємстві у відповідача у с. Велика Каратуль, виконав в обсягах та якості, визначених умовами Договору №4 від 23 липня 2017 року.
Тобто, відсутність своєї вини у завданні збитків, відповідач належними та допустимими доказами не довів.
На підтвердження факту реально понесених витрат на виконання ремонтно-будівельних робіт для усунення пошкоджень та руйнувань силосної ями позивача, останній надав суду копії укладених із ФОП ОСОБА_9 додаткової угоди від 10 липня 2018 року до договору на виконання робіт та надання послуг №1266/3/14 від 15 квітня 2014 року, а також акту виконаних робіт від 20 липня 2020 року, додатків до договору, платіжних доручень.
Так, згідно із укладеним 15 квітня 2014 року між позивачем та ФОП ОСОБА_9 договору №1266/3/14, останній в порядку та на умовах визначених цим договором зобов'язався за замовленням замовника протягом визначеного в договорі строку за плату виконати роботи та надати послуги власними силами та засобами та або силами та засобами залучених третіх осіб, робіт (послуг) згідно з переліком таких робіт (послуг), що встановлюються сторонами в додатках до цього договору, а позивач, як замовник, зобов'язався прийняти та оплатити такі роботи.
Відповідно до Додаткової угоди від 10 липня 2018 року, укладеної між позивачем та ФОП ОСОБА_9 до вищевказаного договору, останній зобов'язався власними силами і засобами за завданням замовника виконати роботи та надати послуги з ремонту силосної ями замовника, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на умовах, що передбачені основним договором і цією додатковою угодою.
Сторони дійшли згоди, що виконання робіт та надання послуг буде здійснюватися виконавцем частинами, по мірі звільнення замовником силосної ями від силосу і до заповнення її новими кормами впродовж 2018-2020 років.
Вартість передбачених додаткової угодою робіт, послуг і матеріалів на дату її складення становить 562000 грн і може змінюватись у разі зміни вартості робіт, послуг або будівельних матеріалів.
Як убачається з копії акту приймання-передачі виконаних робіт за додатковою угодою від 10 липня 2018 року до договору №1266/3/14, складеного 20 липня 2020 року, від ПОА «Україна» та ФОП ОСОБА_9 , відповідно до вказаної додаткової угоди та додатків №82 від 10 липня 2018 року, №119 від 12 липня 2019 року, №166 від 07 липня 2020 року, №167 від 15 липня 2020 року, №168 від 16 липня 2020 року до договору №1266/3/14, виконавець виконав роботи та надав послуги з ремонту силосної ями замовника у повному обсязі та належним чином.
Роботи та послуги були виконані виконавцем для замовника упродовж 2018-2020 років у погоджені сторонами строки, а загальна вартість фактично виконаних робіт та наданих послуг виконавця для замовника згідно із додатковою угодою від 10 липня 2018 року становить 460305,28 грн.
У загальну вартість робіт та послуг увійшла вартість матеріалів замовника, які той придбав та передав виконавцю для ремонту силосної ями.
Детальний опис та вартість проведених ФОП ОСОБА_9 робіт відображений у вказаних вище додатках, актах приймання-передачі окремо виконаних робіт, копії яких також надані позивачем в матеріали справи разом із рахунками на оплату будівельних матеріалів та відповідними платіжними дорученнями.
Також, позивачем в матеріали справи надані копії платіжних інструкцій, підтверджуючих проведення в ходу розгляду справи позивачем на рахунок ФОП ОСОБА_9 доплат за роботи по вказаним вище договором з ремонту силосної ями.
Ухвалюючи рішення про часткове задоволення первісного позову та стягуючи з ОСОБА_1 на користь ПОА «Україна» збитків в сумі 460305,28 грн., суд першої інстанції виходив з того, що для усунення недоліків ПОА «Україна» змушена була повністю переробити виконані відповідачем роботи та здійснити належний ремонт силосної ями, а надані позивачем докази на підтвердження факту суми реально понесених витрат на проведення ремонтних робіт, які відповідач добровільно не усунув та не сприяв цьому підтверджують розмір збитків саме у сумі 460305,28 грн., які в свою чергу є правомірними, обґрунтованими, підтверджуються матеріалами справи, відповідають умовам і способам захисту порушеного права та законного інтересу, передбачених договором та чинним законодавством України, а також не спростовані відповідачем.
Водночас, суд дійшов висновку, що позивачем не доведено понесення ним фактичних витрат у більшому розмірі, а саме у тій, що була заявлена у позові в сумі 561145 грн та яка ґрунтується на висновку судової будівельно-технічної експертизи, де судовим експертом попередньо визначалася вартість ремонтно-будівельних робіт, необхідних для усунення пошкоджень і руйнувань силосної ями.
З такими висновками колегія суддів також погоджується з огляду на таке.
Згідно приписів статей 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Відповідно до статті 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.
Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.
Статтею 875 ЦК України встановлено, що за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.
Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта.
До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.
Згідно зі статтею 843 ЦК України, у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.
За змістом частини четвертої статті 882 ЦК України, передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформлюється актом, підписаним обома сторонами.
Робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти - вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.
Виконана робота має відповідати якості, визначеній у договорі підряду, або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передання її замовникові.
Результат роботи в межах розумного строку має бути придатним для використання відповідно до договору підряду або для звичайного використання роботи такого характеру (стаття 857 ЦК України).
Згідно з ч. 1, 2 ст. 877 ЦК України, підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт.
Підрядник зобов'язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.
Відповідно до ч. 1 ст. 884 ЦК України, підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.
Частинами 1, 2 ст. 883 ЦК України регламентовано, що підрядник відповідає за недоліки збудованого об'єкта, за прострочення передання його замовникові та за інші порушення договору (за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показників тощо), якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини.
За невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі.
Водночас, згідно з частиною другою статті 852 ЦК України, за наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків, замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
Статтею 853 ЦК України визначено, що замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.
Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.
Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).
Якщо після прийняття роботи замовник виявив відступи від умов договору підряду або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані підрядником, він зобов'язаний негайно повідомити про це підрядника.
У разі виникнення між замовником і підрядником спору з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза.
Витрати на проведення експертизи несе підрядник, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень договору підряду або причинного зв'язку між діями підрядника та виявленими недоліками.
У цих випадках витрати на проведення експертизи несе сторона, яка вимагала її призначення, а якщо експертизу призначено за погодженням сторін, - обидві сторони порівну.
При цьому ЦК України не виключає можливість встановлення та фіксування недоліків виконаних робіт та інших порушень за договором будівельного підряду сторонами такого договору вже після їх завершення та за спливом певного часу.
Відповідно до статті 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.
Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.
Статтею 1166 ЦК України передбачено, що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.
Для застосування такого заходу відповідальності як стягнення збитків необхідна наявність усіх елементів складу правопорушення: 1) протиправної поведінки (дії чи бездіяльності) особи (порушення зобов'язання); 2) шкідливого результату такої поведінки - збитків; 3) причинного зв'язку між протиправною поведінкою та збитками; 4) вини особи, яка заподіяла шкоду.
Протиправною вважається поведінка, яка порушує імперативні норми права або санкціоновані законом умови договору, внаслідок чого порушуються права іншої особи (така поведінка особи може виявлятися у прийнятті нею неправомірного рішення або у неправомірній поведінці - діях або бездіяльності).
Під збитками розуміється матеріальна шкода, що виражається у зменшенні майна потерпілого в результаті порушення належного йому майнового права, та (або) применшенні немайнового блага тощо.
Причинний зв'язок між протиправною поведінкою та заподіяними збитками виражається в тому, що протиправні дії заподіювача є причиною, а збитки є наслідком такої протиправної поведінки.
Вина заподіювача збитків є суб'єктивним елементом відповідальності і полягає в психічному ставленні особи до вчинення нею протиправного діяння і проявляється у вигляді умислу або необережності.
Причинний зв'язок між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою є обов'язковою умовою відповідальності, яка передбачає, що шкода стає об'єктивним наслідком поведінки заподіювача шкоди.
Наявність такої умови цивільно-правової відповідальності, як причинний зв'язок між протиправною поведінкою і шкодою (збитками), зумовлена необхідністю встановлення факту, що саме протиправна поведінка конкретної особи, на яку покладається така відповідальність, є тією безпосередньою причиною, що з необхідністю та невідворотністю спричинила збитки.
Отже, збитки є наслідками неправомірної поведінки, дії чи бездіяльності особи, яка порушила права або законні інтереси іншої особи, зокрема невиконання або неналежне виконання установлених вимог щодо здійснення господарської діяльності, господарське правопорушення, порушення майнових прав або законних інтересів інших суб'єктів тощо.
Відсутність хоча б одного із перелічених елементів, що утворюють склад цивільного правопорушення, звільняє боржника від відповідальності за порушення у сфері господарської діяльності, оскільки його поведінка не може бути кваліфікована як правопорушення.
Враховуючи положення статті 81 ЦПК України, саме на позивача покладається обов'язок довести наявність збитків, протиправність поведінки заподіювача збитків та причинний зв'язок такої поведінки із заподіяними збитками.
При цьому важливим елементом доказування наявності збитків є встановлення безпосереднього причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою заподіювача та збитками потерпілої сторони.
Слід довести, що протиправна дія чи бездіяльність заподіювача є причиною, а збитки, які завдано особі, - наслідком такої протиправної поведінки.
Натомість відповідачу потрібно довести відсутність його вини у завданні збитків позивачу.
Слід зазначити, що суд самостійно встановлює наявність чи відсутність складу цивільного правопорушення, який став підставою для стягнення шкоди, оцінюючи надані сторонами докази.
Близький за змістом висновок щодо самостійного встановлення судом складу правопорушення сформований Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 12 березня 2019 року у справі №920/715/17.
Суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, про те, що невиконання відповідачем договірних зобов'язань з виконання будівельних робіт в обсягах, які були визначені відповідно до умов укладених договорів, зобов'язання з виконання на яких покладено на відповідача як підрядника за договорами свідчить про наявність прямого причинно-наслідкового зв'язку між діями відповідача та заподіяними збитками.
Відсутність своєї вини у завданні збитків, відповідач належними та допустимими доказами суду не довела.
З огляду на викладене, наявними в матеріалах справи доказами підтверджується, що в результаті неналежного виконання відповідачем зобов'язання, що виразилося у виконанні робіт згідно технічних рішень, що не відповідали умовам експлуатації силосної ями; використанню конструкцій, що не були розраховані на навантаження, які виникають при експлуатації силосної ями; порушення технології і організації і виконання робіт, позивачеві було завдано збитків, які той поніс на усунення виниклих недоліків проведеної відповідачем роботи та здійснення ремонту силосної ями.
Суд першої інстанції правомірно взяв до уваги акт приймання-передачі виконаних робіт за додатковою угодою від 10 липня 2018 року до договору №1266/3/14, складений 20 липня 2020 року між ПОА «Україна» та ФОП ОСОБА_9 , згідно якого загальна вартість фактично виконаних робіт та наданих послуг виконавця для замовника згідно із додатковою угодою становить 460305,28 грн, до складу якої також увійшла вартість використаних придбаних замовником будівельних матеріалів, що також не перевищує оцінену судовим експертом суми матеріальних збитків.
У вказаному акті також значиться, що замовник прийняв виконані виконавцем роботи та послуги з ремонту силосної ями упродовж 2018-2020 років та відповідно Агрофірма будь-яких претензій до виконавця за результатами прийнятих робіт не мала.
Також, даючи оцінку правомірності заявленим позивачем вимогам про стягнення із відповідача неустойки у розмірі 7350 грн, яка нарахована на підставі пункту 5.2 укладеного між ними договору, а також беручи до уваги встановлені у справі обставини щодо проведення відповідачем неналежної якості робіт з ремонту силосної ями на підприємстві позивача, суд убачав наявними підстави для стягнення з ОСОБА_1 неустойки у вигляді штрафу, оскільки остання допустила неналежне виконання взятих на себе зобов'язань за договором, яким сторонами було встановлено відповідальність виконавця за їх порушення.
З цими висновками також погоджується і колегія суддів апеляційного суду.
Згідно вимог частин першої та другої статті 883 ЦК України, підрядник відповідає за недоліки збудованого об'єкта, за прострочення передання його замовникові та за інші порушення договору (за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показників тощо), якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини.
За невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі.
Порушенням зобов'язання, згідно статті 610 ЦК України, є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
У відповідності до пункту 3 статті 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.
Відповідно до вимог частини першої статті 546 ЦК України зобов'язання може забезпечуватися, крім іншого, неустойкою.
Згідно із статтею 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.
Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
Наведеними нормами передбачено способи захисту прав замовника внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору будівельного підряду, та ці способи не є взаємовиключними.
Отже, законодавець чітко визначив, що за прострочення виконання робіт, за прострочення передачі результатів робіт відповідач несе відповідальність у вигляді неустойки (штрафу).
Такі висновки викладені в постановах Верховного Суду від 09 червня 2021 року в справі №712/5967/19-ц, від 15 травня 2023 року в справі №352/371/21, від 14 травня 2024 року в cправі №915/550/22.
Умовами пунктів 4.2.1 та 4.2.4 укладеного між сторонами договору №4 від 23 липня 2017 року було чітко визначено, що виконавець зобов'язаний виконати роботи якісно і в установлений договором строк, а також усунути за свій рахунок неякісно виконані роботи.
Відповідно до вимог пункту 5.2 договору за невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором, винна сторона сплачує штраф у розмірі 3% від вартості робіт за цим договором згідно пункту 3.1, своїми силами та засобами усуває виявлені недоліки та відшкодовує збитки, понесені іншою стороною.
В ході розгляду справи судом, та перегляду рішення суду в апеляційному порядку, відповідачем не було спростовано належними засобами доказування наявності її вини у завданні позивачеві матеріальних збитків через неналежне виконання взятих на себе зобов'язань за договором №4 від 23 липня 2017 року та проведення ремонтних робіт силосної ями на підприємстві позивача, а також не спростовано належними та допустимими доказами розміру завданих матеріальних збитків за неякісно проведені ремонті роботи.
Отже, вирішуючи спір, суд першої інстанції правильно встановив правову природу заявлених позовів, в достатньому обсязі визначився з характером спірних правовідносин та нормами матеріального права, які підлягають застосуванню, повно та всебічно дослідив наявні у справі докази і надав їм належну оцінку в силу вимог ст.ст. 12, 13, 81, 89 ЦПК України, правильно встановив обставини справи, в результаті чого ухвалив законне й обґрунтоване рішення, яке відповідає вимогам ст.ст. 263, 264 ЦПК України, підстави для його скасування з мотивів, які викладені в апеляційній скарзі, відсутні.
За таких обставин, апеляційний суд дійшов висновку, що оскільки рішення суду першої інстанції ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, і доводи апеляційної скарги відповідача цього не спростовують, то рішення суду першої інстанції слід залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 374 ЦПК України, суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право залишити судове рішення без змін, а скаргу без задоволення.
Відповідно до ст. 375 ЦПК України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.
Керуючись ст.ст.7,367,369,374,375,381,382,389 ЦПК України, суд,-
постановив:
Апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення.
Рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 15 травня 2025 року залишити без змін.
Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів.
Повний текст постанови складений 09 лютого 2026 року.
Суддя-доповідач К.П. Приходько
Судді Т.О. Писана
С.О. Журба