Постанова від 05.02.2025 по справі 517/312/20

Постанова

Іменем України

5 лютого 2025 року

м. Київ

Справа № 517/312/20

Провадження № 61-767св24

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду - головуючого судді Крата В. І., судді-доповідача Гудими Д. А., суддів Дундар І. О., Краснощокова Є. В., Пархоменка П. І. - розглянув у порядку письмового провадження справу,

учасниками якої є

позивач - ОСОБА_1 (далі - позивач),

відповідач- ОСОБА_2 (далі - відповідач),

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, - державний нотаріус Захарівської районної державної нотаріальної контори Одеської області Романова Ірина Сергіївна (далі - державний нотаріус)

про визнання договору дарування домоволодіння та заповіту недійсними

за касаційною скаргою позивача на рішення Фрунзівського районного суду Одеської області від 22 березня 2023 року, ухвалене суддею Тростенюком В. А., та постанову Одеського апеляційного суду від 30 листопада 2023 року, прийняту колегією суддів у складі Драгомерецького М. М., Дришлюка А. І., Сегеди С. М.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

(1) Вступ

1. Позивач дізнався, що за життя його мати подарувала братові (іншому її синові) земельну ділянку та склала заповіт на домоволодіння на користь цього брата. Ознайомившись зі змістом договору дарування та заповіту, позивач припустив, що підпис на цих документах належить не спадкодавиці. Крім того, вважав, що її ввели в оману. Тому просив суд визнати недійсними договір дарування та заповіт.

2. Суди обох інстанцій вважали позов необґрунтованим. Вказали, що позивач не довів, що підпис на договорі дарування та заповіті належить не його матері; ці правочини не порушують права позивача, бо він не прийняв спадщину після смерті спадкодавиці.Позивач із цими висновками судів не погодився. Подав касаційну скаргу.

3. Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду мав відповісти на такі питання: (1) чи є належним способом захисту прав спадкоємця вимога про визнання недійсним договору дарування, якщо його не підписала спадкодавиця як сторона? (2) чи є належним способом захисту прав спадкоємця вимога про визнання недійсним заповіту, якщо останній не підписала спадкодавиця? (3) чи можна визнати недійсними внаслідок обману вчинені спадкодавицею договір дарування та заповіт за позовом спадкоємця, який не прийняв спадщину? Відповідь на ці питання негативна. Вимоги про визнання недійсними договору дарування та заповіту, якщо їх не підписала сторона, не є належними. Суди не встановили, що підпис на цих документах не належить спадкодавиці. За встановлення цього факту договір дарування вважався б неукладеним, а заповіт - нікчемним. За позовом спадкоємця, який не прийняв спадщину, не можна визнати недійсними внаслідок обману спадкодавиці вчинені нею правочини.

(2) Зміст позовної заяви

4. У липні 2020 року позивач звернувся до суду з позовом, у якому з урахуванням уточненої позовної заяви від 6 серпня 2020 року просив:

4.1. Визнати недійсним укладений 27 серпня 2008 року ОСОБА_3 як дарувальницею (далі - спадкодавиця) із ОСОБА_4 (далі - брат позивача) як обдарованим, посвідчений державним нотаріусом і зареєстрований у реєстрі за № 1805 договір дарування домоволодіння (житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами) загальною площею 157,4 кв. м (далі - договір дарування), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що складається із чотирьох житлових кімнат (позначених на плані як «1-2» площею 4,7 кв. м, «1-3» площею 17,7 кв. м, «1-4» площею 13,7 кв. м, «1-5» площею 6,9 кв. м), передпокою «1-1» площею 5,0 кв. м, сіней «1» площею 2,3 кв. м, сіней «П» площею 5,5 кв. м, сіней «ІП» площею 2,6 кв. м, сіней «ІV» площею 8,4 кв. м, і господарських будівель: сіней «А», сараїв «Б», «Д», «Ж», «Е», літньої кухні «Г», вбиральні «З», погреба «К», огорожі 1, замощення 1, колодязя П (далі - домоволодіння);

4.2. Визнати недійсним посвідчений державним нотаріусом і зареєстрований у реєстрі за № 1804 заповіт від 27 серпня 2008 року (далі - заповіт) на земельну ділянку загальною площею 4,8698 га із кадастровим номером 51252551100:01:001:0085 (державний акт серії ОД № 031055, виданий 25 грудня 2003 року) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП «Нива» (масив 31 , ділянка НОМЕР_2 ) на території Захарівської (колишня назва - Фрунзівської) селищної ради Захарівського (колишня назва - Фрунзівського) району Одеської області (далі - земельна ділянка).

5. Обґрунтував позовну заяву так:

5.1. ІНФОРМАЦІЯ_1 померла мати позивача - спадкодавиця. Після її смерті відкрилась спадщина у складі права власності на земельну ділянку та домоволодіння. Спадкоємцями за законом першої черги були позивач і його брат.

5.2. Позивач не зміг отримати свідоцтво на спадщину. 5 жовтня 2017 року державний нотаріус виніс постанову про відмову у вчиненні нотаріальних дій через пропуск встановленого законом строку на прийняття спадщини та неможливість підтвердити родинні відносини зі спадкодавицею у зв'язку з відсутністю правовстановлюючих документів.

5.3. У 2006 році спадкодавиця повідомила, що у неї зникли документи на земельну ділянку, на житловий будинок і свідоцтво про народження позивача. Їх викрала невістка - ОСОБА_5 . Ці документи виявили на момент складання заповіту й укладення договору дарування.

5.4. Про існування договору дарування та заповіту на користь брата позивач дізнався пізніше. Вважав, що спадкодавицю ввели в оману, а підпис на договорі дарування та заповіті не є її підписом.

5.5. ІНФОРМАЦІЯ_2 помер брат позивача, спадкоємцем якого є відповідач.

(3) Зміст рішення суду першої інстанції та постанови апеляційного суду

6. 22 березня 2023 року Фрунзівський районний суд Одеської області ухвалив рішення, згідно з яким у задоволенні позову відмовив.

7. 30 листопада 2023 року Одеський апеляційний суд прийняв постанову про залишення цього рішення без змін.

8. Суди мотивували їхні рішення так:

8.1. Позивач не довів, що заповіт і договір дарування вчинені з порушенням вимог законодавства та порушують його права. Відповідач надав належні та достовірні докази, які спростовують підстави позову.

8.2. Призначену згідно з ухвалою суду від 19 серпня 2020 року судову посмертну почеркознавчу експертизу не провели з вини позивача, бо той не виконав вимоги, зазначені у клопотанні експерта про надання додаткових матеріалів, а також не оплатив вартість дослідження. Це дозволяє вважати твердження позивача з позовної заяви надуманими, помилковими та необґрунтованими. Підстав для визнання заповіту та договору дарування недійсними немає.

(4) Провадження у суді касаційної інстанції

9. 8 січня 2024 року позивач подав до Верховного Суду касаційну скаргу. Просив скасувати зазначені судові рішення, «повністю ухвалити нове рішення : змінити рішення, не передаючи справу на новий розгляд».

10. 5 лютого 2024 року Верховний Суд у складі судді Другої судової палати Касаційного цивільного суду постановив ухвалу, згідно з якою залишив касаційну скаргу без руху та встановив для усунення недоліків останньої десятиденний строк із дня вручення тієї ухвали.

11. 25 лютого 2024 року позивач подав до Верховного Суду заяву про усунення недоліків касаційної скарги (вх. № 7922/0/220-24 від 6 березня 2024 року).

12. 18 березня 2024 року Верховний Суд у складі судді Другої судової палати Касаційного цивільного суду постановив ухвалу, згідно з якою продовжив позивачеві строк на п'ять днів із дня вручення тієї ухвали для усунення недоліків касаційної скарги.

13. 9 квітня 2024 року позивач подав до Верховного Суду заяву про усунення недоліків касаційної скарги, до якої додав копії матеріалів, які він не надав раніше, відповідно до кількості учасників справи.

14. 27 травня 2024 рокуВерховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду постановив ухвалу про відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою позивача та витребував справу із суду першої інстанції.

15. 20 січня 2025 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду постановив ухвалу, згідно з якою призначив справу до судового розгляду в порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи у складі колегії з п'яти суддів.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

(1) Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

16. Позивач мотивував касаційну скаргу так:

16.1. У 2018 році позивач виявив, що підпис на договорі дарування та заповіті не належав спадкодавиці. У графі «підпис» на вказаних документах зазначена « ОСОБА_3 », тоді як у свідоцтві про смерть і «всюди в паспортних документах» вказано « ОСОБА_3 ». Суди попередніх інстанцій цю обставину залишили поза увагою.

16.2. Договір дарування та заповіт не є законними, бо не відповідають вимогам статті 203 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).

16.3. Державний нотаріус порушив приписи глави 9 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595, які визначають порядок викладення текстів і підписання посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів. Замість спадкодавиці заповіт і договір дарування підписала інша особа.

16.4. Суди першої й апеляційної інстанцій не звернули увагу на те, що за заявою позивача «до Захарівського відділення поліції Одеської області» внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення злочину, передбаченого статтею 358 Кримінального кодексу України, за фактом підроблення документів.

16.5. Суди попередніх інстанцій порушили також норми процесуального права щодо проведення експертизи. Клопотання експерта від 7 вересня 2020 року позивач отримав лише 23 жовтня 2020 року, коли вже закінчився строк на оплату експертизи, тоді як Фрунзівський районний суд Одеської області отримав те клопотання 11 вересня 2020 року. Тому суддя Гончар І. В. позбавила позивача можливості скористатися правом доказування його позиції.

16.6. Відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування норм права у подібних до спірних правовідносинах.

16.7. Судді Фрунзівського районного суду Одеської області однобоко розглянули справу. Позивач не довіряв судді Гончар І. В., неодноразово заявляв їй відвід і написав на неї скаргу до Вищої ради правосуддя, після чого ця суддя заявила самовідвід.

16.8. Про наявність заповіту та договору дарування позивач дізнався лише у 2018 році під час ознайомлення з матеріалами справи № 517/71/18. За життя його брат - ОСОБА_4 - про заповіт і договір дарування нічого не казав. Хоча з братом позивач мав домовленість про те, що коли той отримає спадщину, то поділить половину її вартості. До суду позивач звернувся у 2020 році. Тому позовну давність не пропустив.

(2) Позиції інших учасників справи

17. Інші учасники відзив на касаційну скаргу до Верховного Суду не подали.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

(1) Межі розгляду справи у суді касаційної інстанції

18. 27 травня 2024 рокуВерховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду постановив ухвалу про відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою позивача на підставі, визначеній у пункті 3 частини другої статті 389 ЦПК України.

19. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими (частина перша статті 400 ЦПК України).

20. З огляду на вказаний припис Верховний Суд за загальним правилом переглядає оскаржені судові рішення у межах тих доводів і вимог касаційної скарги, які стали підставами для відкриття касаційного провадження.

(2) Оцінка аргументів учасників справи та висновків судів першої й апеляційної інстанцій

21. За змістом частини першої статті 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є саме ефективний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Такий захист можливий за умови, що права, свободи чи інтереси позивача справді порушені, а позивач використовує цивільне судочинство для відповідного захисту (див. постанову Верховного Суду у складі Об'єднаної палати Касаційного цивільного суду від 5 вересня 2019 року в справі № 638/2304/17).

(2.1) Чи є належним способом захисту прав спадкоємця вимога про визнання недійсним договору дарування, якщо його не підписала спадкодавиця як сторона?

22. Позивач зазначив, що підпис на договорі дарування належить не спадкодавиці. Тому просив суд визнати цей правочин недійсним. Суди обох інстанцій відмовили у задоволенні позову через його необґрунтованість. Виснували, що позивач не довів, що договір дарування укладений із порушенням чинного законодавства. Позивач оскаржив судові рішення. У касаційній скарзі навів мотиви, аналогічні до тих, які виклав у позовній заяві.

23. Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду не погоджується з аргументами позивача. Договір дарування, на якому немає підпису однієї зі сторін, є неукладеним і не зумовлює визначені у ньому юридичні наслідки. Такий договір за умови підтвердження відсутності підпису спадкодавиці та відсутності доказів вчинення цього правочину не можна визнати недійсним. Оскільки суди не встановили відсутність на договорі дарування підпису спадкодавиці, немає підстав вважати цей договір неукладеним.

24. Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина перша статті 15, частина перша статті 16 ЦК України).

25. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом (частини перша, третя, четверта статті 203 ЦК України).

26. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору (абзац перший частини першої статті 638 ЦК України у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин). Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (абзац другий частини першої статті 638 ЦК України).

27. Якщо сторони згоди з усіх істотних умов договору не досягли, договір є неукладеним, тобто таким, що не відбувся, а наведені в ньому умови не впливають на спірні правовідносини. Правочин, який не вчинений (договір, який не укладений), не можна визнати недійсним. До нього не можна застосувати наслідки недійсності правочину. Проте визнання правочину неукладеним не є установленим законом способом захисту прав та інтересів. Суд може застосувати невстановлений законом спосіб захисту лише за наявності двох умов одночасно: по-перше, якщо жодний установлений законом спосіб захисту не є ефективним у спірних правовідносинах, а по-друге, якщо вважатиме, що задоволення вимоги позивача зумовить ефективний захист його прав чи інтересів(див. постанову Великої Палати Верховного Суду від 16 червня 2020 року у справі № 145/2047/16-ц).

28. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами) (речення перше частини другої статті 207 ЦК України).

29. Підпис є невід'ємним елементом, обов'язковим реквізитом правочину, вчиненого в письмовій формі. Наявність підпису підтверджує наміри та волю і фіксує волевиявлення учасника правочину, забезпечує його ідентифікацію (див., зокрема, постанову Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 22 січня 2020 року в справі № 674/461/16-ц).

30. Відсутність підпису (чи його підроблення) сторони правочину, щодо якого передбачена обов'язкова письмова форма, за загальним правилом не означає недійсність цього правочину, а вказує на дефект його форми та за відсутності підтвердження волевиявлення сторони на його вчинення засвідчує неукладеність правочину. Тобто йдеться не про дефект волевиявлення сторони, а про його цілковиту відсутність (див. постанову Великої Палати Верховного Суду від 27 листопада 2024 року у справі № 204/8017/17 (пункти 117, 233)).

31. Наслідком непідписання стороною письмового договору, який мав бути нотаріально посвідченим, за відсутності доказів фактичного вчинення цього правочину (вираження сторонами волевиявлення на його укладення, узгодження істотних умов або його виконання сторонами), є неукладеність договору (див. постанову Великої Палати Верховного Суду від 27 листопада 2024 року у справі № 204/8017/17 (пункти 120, 160)).

32. Відсутність або підроблення підпису сторони (яка у зв'язку із цим фактично не є учасником договірних правовідносин) на письмовому договорі створює презумпцію відсутності волевиявлення сторони на виникнення, зміну чи припинення цивільних правовідносин. Цю презумпцію можна спростувати письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису й іншими доказами, що підтверджують наявність волевиявлення на вчинення правочину у сторони, яка заперечує проти цього. Тоді як неспростування вказаної презумпції відповідно до абзацу першого частини першої статті 638 ЦК України означає неукладеність договору (див. постанову Великої Палати Верховного Суду від 27 листопада 2024 року у справі № 204/8017/17 (пункти 116, 235)).

33. Неукладений правочин не можна визнати недійсним або вважати нікчемним (недійсним в силу вимог закону), оскільки недійсність правочину має не допускати або припиняти порушення цивільних прав та інтересів, щодо яких сторони виразили волевиявлення, або ж їх відновлювати (див. постанову Великої Палати Верховного Суду від 27 листопада 2024 року у справі № 204/8017/17 (пункти 118, 236)).

34. За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність (частина перша статті 717 ЦК України).

35. Договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню (частина друга статті 719 ЦК України).

36. Суди попередніх інстанцій встановили, що 28 серпня 2008 року спадкодавиця уклала договір дарування домоволодіння на користь брата позивача, а ІНФОРМАЦІЯ_2 брат позивача помер.

37. Позивач просив визнати недійсним договір дарування через його непідписання спадкодавицею. Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду звертає увагу позивача на те, що зі вказаної підстави (підроблення підпису спадкодавиці) за відсутності доказів фактичного вчинення відповідного правочину договір дарування як неукладений спадкодавицею не можна було б визнати недійсним.

38. Обрання неналежного способу захисту права чи інтересу є самостійною підставою для відмови у задоволенні позову. Оскільки вимога про визнання недійсним договору дарування через його непідписання спадкодавицею не є належним способом захисту права чи інтересу позивача, суди попередніх інстанцій помилково оцінювали дотримання вимог чинного законодавства на дату укладення відповідного договору. З огляду на те, що суди не встановили відсутність підпису спадкодавиці на договорі дарування, немає підстав вважати його неукладеним.

(2.2) Чи є належним способом захисту прав спадкоємця вимога про визнання недійсним заповіту, якщо останній не підписала спадкодавиця?

39. Позивач зазначив, що підпис на заповіті не належить спадкодавиці. Тому просив суд визнати заповіт недійсними. Суди обох інстанцій відмовили у задоволенні позову через його необґрунтованість. Виснували, що позивач не довів, що заповіт вчинений із порушенням чинного законодавства. Позивач оскаржив судові рішення. У касаційній скарзі навів мотиви, аналогічні до тих, які виклав у позовній заяві.

40. Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду не погоджується з аргументами позивача. Відсутність на заповіті підпису спадкодавиці за умови підтвердження цього факту є підставою для кваліфікації цього правочину як нікчемного. Вказане унеможливлює задоволення позову про визнання заповіту недійсним. Крім того, суди попередніх інстанцій відсутність підпису спадкодавиці на заповіті не встановили. Тому немає підстав вважати його нікчемним.

41. Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем (абзац перший частини другої статті 1247 ЦК України).

42. Заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним (частина перша статті 1257 ЦК України).

43. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається (частина перша, абзац перший частини другої статті 215 ЦК України).

44. Якщо недійсність певного правочину встановлена законом, тобто якщо цей правочин нікчемний, позовна вимога про визнання його нікчемним не є належним способом захисту права чи інтересу позивача. За наявності спору щодо юридичних наслідків недійсного правочину, одна зі сторін якого чи інша заінтересована особа вважає його нікчемним, суд перевіряє відповідні доводи та у мотивувальній частині судового рішення, застосувавши положення норм матеріального права, підтверджує чи спростовує обставину нікчемності правочину (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 26 жовтня 2022 року у справі № 947/32485/20).

45. Нікчемним є той правочин, недійсність якого встановлена законом («текстуальна недійсність»). Для визнання його недійсним не вимагається рішення суду. Нікчемний правочин, на відміну від оспорюваного, не створює юридичних наслідків, тобто не «породжує», не змінює, не припиняє цивільні права й обов'язки (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 22 січня 2025 року у справі № 183/774/17).

46. Нікчемний правочин є недійсним вже у момент його вчинення (ab initio) і незалежно від волі будь-якої особи (ipso iure). Нікчемність правочину має абсолютний ефект, оскільки діє щодо всіх (erga omnes). Такий правочин не зумовлює юридичних наслідків, тобто переходу, набуття, зміни, встановлення, припинення прав ні для кого. Саме тому стверджувати про нікчемність правочину може будь-хто. Суд, якщо виявить нікчемність правочину, має її врахувати за власною ініціативою в силу свого становища (ex officio), навіть якщо жодна заінтересована особа цього не вимагає (див. постанови Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 8 лютого 2023 року у справі № 359/12165/14-ц, Верховного Суду в складі Об'єднаної палати Касаційного цивільного суду від 13 березня 2023 року у справі № 398/1796/20).

47. Визнання недійсним нікчемного правочину чи встановлення нікчемності правочину не є належним способом захисту права чи інтересу. За наявності спору щодо юридичних наслідків недійсного правочину, одна зі сторін якого чи інша заінтересована особа вважає його нікчемним, суд перевіряє відповідні доводи та у мотивувальній частині судового рішення, застосувавши відповідні положення норм матеріального права, підтверджує чи спростовує нікчемність правочину (див. постанови Великої Палати Верховного Суду від 10 квітня 2019 року у справі № 463/5896/14-ц, від 4 червня 2019 року у справі № 916/3156/17).

48. Суди попередніх інстанцій встановили, що 27 серпня 2008 року спадкодавиця склала заповіт, згідно з яким заповіла земельну ділянку братові позивача, а 4 жовтня 2010 року спадкоємець за заповітом помер.

49. Позивач просив визнати недійсним заповіт, вважаючи, що підпис на останньому належав не спадкодавиці. Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду звертає увагу позивача на те, що непідписання заповіту є підставою для кваліфікації його як нікчемного. А вимога про визнання недійсним заповіту з підстав його непідписання спадкодавицею не є належним способом захисту права чи інтересу позивача. Проте обставини того, що спадкодавиця не підписала заповіт, суди попередніх інстанцій в оскаржених рішеннях не встановили. Тому у Верховного Суду немає підстав вважати заповіт нікчемним.

(2.3) Чи можна визнати недійсними внаслідок обману вчинені спадкодавицею договір дарування та заповіт за позовом спадкоємця, який не прийняв спадщину?

50. Позивач у позовній заяві стверджував, що спадкодавицю ввели в оману, тому договір дарування та заповіт слід визнати недійсними. Суди обох інстанцій не встановили, що оспорені правочини вчинені внаслідок обману та порушують права позивача. Останній вважав, що суди належно не дослідили докази, які підтверджують підстави позову. Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду ці аргументи позивача відхиляє. Договір дарування і заповіт, які вчинила спадкодавиця, не порушують права й інтереси позивача як спадкоємця, бо позивач не прийняв спадщину. Вказане є підставою для відмови у задоволенні позову з наведеної підстави.

51. Порушення права пов'язане з позбавленням його суб'єкта можливості використати (реалізувати) своє приватне (цивільне) право повністю або частково. Для застосування того чи іншого способу захисту необхідно встановити, які саме приватні (цивільні) права (інтереси) позивача порушені, невизнані або оспорені відповідачем, і за захистом яких приватних (цивільних) прав (інтересів) позивач звернувся до суду. Відсутність порушеного, невизнаного або оспореного відповідачем приватного (цивільного) права (інтересу) позивача є самостійною підставою для відмови в позові (див. постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 15 березня 2023 року в справі № 753/8671/21, Верховного Суду у складі Об'єднаної палати Касаційного цивільного суду від 18 вересня 2023 року у справі № 582/18/21).

52. Приватноправові норми визначили обмежене коло підстав відмови у судовому захисті цивільного права й інтересу особи. Такими підставами є: необґрунтованість позовних вимог (встановлена судом відсутність порушеного права або охоронюваного законом інтересу позивача); зловживання матеріальними правами; обрання позивачем неналежного (неефективного) способу захисту його порушеного права/інтересу; сплив позовної давності (див. постанови Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 8 листопада 2023 року в справі № 761/42030/21, Верховного Суду в складі Об'єднаної палати Касаційного цивільного суду від 11 грудня 2023 року в справі № 607/20787/19).

53. Недійсність правочину, договору, акта органу юридичної особи чи документа має не допускати або припиняти порушення цивільних прав та інтересів, або їх відновлювати. Ініціювання спору про недійсність правочину, договору, акта органу юридичної особи чи документа не для захисту цивільних прав та інтересів є недопустимим (див. постанову Верховного Суду у складі Об'єднаної палати Касаційного цивільного суду від 27 січня 2020 року в справі № 761/26815/17).

54. За змістом частини третьої статті 215 ЦК України оспорюваний правочин визнається недійсним судом, якщо одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом. Правочин, недійсність якого не встановлена законом (оспорюваний правочин), породжує юридичні наслідки (набуття, зміну або припинення прав та обов'язків), на які він був спрямований до моменту визнання його недійсним на підставі рішення суду. Оспорювання правочину відбувається тільки за ініціативою його сторони або іншої заінтересованої особи шляхом заявлення вимоги про визнання правочину недійсним (позов про оспорювання правочину, ресцисорний позов). Як наявність підстав для визнання оспорюваного правочину недійсним, так і порушення суб'єктивного цивільного права або інтересу особи, яка звернулася до суду, слід встановлювати саме на момент вчинення оспорюваного правочину (див. постанови Верховного Суду у складі Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 17 червня 2021 року в справі № 761/12692/17, Верховного Суду в складі Об'єднаної палати Касаційного цивільного суду від 19 лютого 2024 року в справі № 567/3/22).

55. Якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (частина перша статті 229 цього Кодексу), такий правочин визнається судом недійсним. Обман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину, або якщо вона замовчує їх існування (частина перша статті 230 ЦК України).

56. Істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів правочину не має істотного значення, крім випадків, встановлених законом (абзац другий частини першої статті 229 ЦК України у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин).

57. Під обманом слід розуміти умисне введення в оману однієї сторони правочину її контрагентом щодо обставин, які мають істотне значення, тобто визначених в абзаці другому частини першої статті 229 ЦК України (щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням, а щодо мотивів правочину - лише у випадках, встановлених законом). У разі обману завжди є умисел з боку іншої сторони правочину, яка спрямовує свої дії для досягнення мети - вчинити правочин, знаючи про наявність чи відсутність тих або інших обставин і про те, що друга сторона, якби вона володіла цією інформацією, не вступила б у правовідносини, невигідні для неї (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 30 травня 2024 року у справі № 369/12714/19).

58. Суди попередніх інстанцій встановили такі факти:

58.1. ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області померла спадкодавиця. Після її смерті відкрилася спадщина у складі права власності на земельну ділянку та домоволодіння. Спадкоємцями за законом першої черги на момент смерті спадкодавиці були позивач та його брат.

58.2. Родинні відносини позивача та спадкодавиці підтверджені свідоцтвом про народження позивача серії НОМЕР_3 , актовий запис про народження № 65.

58.3. За життя спадкодавиця уклала 28 серпня 2008 року договір дарування домоволодіння на користь брата позивача, а 27 серпня 2008 року склала заповіт, згідно з яким заповіла земельну ділянку братові позивача. ІНФОРМАЦІЯ_2 брат позивача помер.

58.4. 5 жовтня 2017 року державний нотаріус винесла постанову, згідно з якою відмовила позивачу у видачі свідоцтва про право на спадщину після смерті спадкодавиці, бопозивач не проживав і не був зареєстрований разом зі спадкодавицею на час відкриття спадщини, не підтвердив документально факт родинних відносин;відсутні правовстановлюючі документи на спадкове майно.

58.5. 16 травня 2018 року Фрунзівський районний суд Одеської області ухвалив рішення у справі № 517/71/18, згідно з яким відмовив у задоволенні вимог позивача до Захарівської селищної ради Захарівського району Одеської області про визначення додаткового строку для прийняття спадщини після смерті спадкодавиці, встановлення факту родинних відносин та визнання права власності в порядку спадкування за законом. У тій справі суд встановив, що позивач не надав належних і допустимих доказів родинних відносин зі спадкодавицею та не вжив заходи з легалізації свідоцтва про народження на території так званої Придністровської Молдавської Республіки.

58.6. Згідно з копією спадкової справи № 61/2011 щодо майна брата позивача син цього брата, який є відповідачем, звернувся до нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини після смерті батька. Дружина брата позивача - ОСОБА_5 - й інший його син - ОСОБА_6 - звернулися до нотаріальної контори із заявами про відмову від прийняття спадщини. У спадковій справі № 61/2011 також є заява позивача про прийняття спадщини після смерті брата.

59. Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду звертає увагу позивача на те, що оспорення правочину передбачає необхідність установлення не лише підстав для оспорення, але й порушення суб'єктивного цивільного права або інтересу особи, яка звернулася до суду. Інакше кажучи, спадкоємці можуть оспорювати вчинені спадкодавцем правочини, але мають обґрунтувати, а суд повинен встановити порушення суб'єктивного цивільного права або інтересу особи, яка звернулася до суду. Для цього такі спадкоємці мають прийняти спадщину.

60. Позивач не прийняв спадщину після смерті спадкодавиці, оскільки пропустив встановлений законом строк для подання нотаріусу заяви про прийняття спадщини, а Фрунзівський районний суд Одеської області у рішенні від 16 травня 2018 року у справі № 517/71/18, що набрало законної сили, відмовив у визначенні додаткового строку для подання такої заяви. Тому права й інтереси позивача правочини спадкодавиці, оспорювані ним через введення її в оману, не порушують (див. близький за змістом висновок у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 9 січня 2024 року у справі № 397/389/22).

61. Відсутність порушення суб'єктивного цивільного права або інтересу позивача є самостійною підставою для відмови у задоволенні позову, заявленого на підставі статті 230 ЦК України. З огляду на це суди попередніх інстанцій помилково аналізували дотримання чинного законодавства під час укладення договору дарування та вчинення заповіту.

(3) Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

(3.1) Щодо суті касаційної скарги

62. Суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд (пункт 3 частини першої статті 409 ЦПК України).

63. Суд скасовує судове рішення повністю або частково і ухвалює нове рішення у відповідній частині або змінює його, якщо таке судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 400 цього Кодексу межах, ухвалено з неправильним застосуванням норм матеріального права або порушенням норм процесуального права. Неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню. Зміна судового рішення може полягати в доповненні або зміні його мотивувальної та (або) резолютивної частини (частини перша, третя та четверта статті 412 ЦПК України).

64. Беручи до уваги висновки цієї постанови щодо застосування норм матеріального права, рішення та постанову судів попередніх інстанцій належить змінити у мотивувальних частинах, виклавши їх у редакції цієї постанови.

(3.2) Щодо судових витрат

65. Судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (частина перша статті 141 ЦПК України).

66. З огляду на висновок щодо суті касаційної скарги судові витрати, понесені у зв'язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції, слід покласти на позивача.

Керуючись статтями 400, 409, 412, 416, 418, 419 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.

2. Рішення Фрунзівського районного суду Одеської області від 22 березня 2023 року та постанову Одеського апеляційного суду від 30 листопада 2023 року змінити у мотивувальних частинах, виклавши їх у редакції цієї постанови.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий В. І. Крат

Судді Д. А. Гудима

І. О. Дундар

Є. В. Краснощоков

П. І. Пархоменко

Попередній документ
126569441
Наступний документ
126569443
Інформація про рішення:
№ рішення: 126569442
№ справи: 517/312/20
Дата рішення: 05.02.2025
Дата публікації: 15.04.2025
Форма документу: Постанова
Форма судочинства: Цивільне
Суд: Касаційний цивільний суд Верховного Суду
Категорія справи: Цивільні справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження; Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них
Стан розгляду справи:
Стадія розгляду: (05.02.2025)
Результат розгляду: Приєднано до матеріалів справи
Дата надходження: 04.07.2024
Предмет позову: про визнання договору дарування домоволодіння і заповіту недійсним
Розклад засідань:
30.03.2026 06:36 Одеський апеляційний суд
30.03.2026 06:36 Одеський апеляційний суд
30.03.2026 06:36 Одеський апеляційний суд
30.03.2026 06:36 Одеський апеляційний суд
30.03.2026 06:36 Одеський апеляційний суд
30.03.2026 06:36 Одеський апеляційний суд
30.03.2026 06:36 Одеський апеляційний суд
30.03.2026 06:36 Одеський апеляційний суд
30.03.2026 06:36 Одеський апеляційний суд
30.03.2026 06:36 Одеський апеляційний суд
29.07.2020 10:00 Фрунзівський районний суд Одеської області
06.08.2020 12:00 Фрунзівський районний суд Одеської області
19.08.2020 11:00 Фрунзівський районний суд Одеської області
09.10.2020 11:00 Фрунзівський районний суд Одеської області
16.10.2020 12:00 Фрунзівський районний суд Одеської області
23.10.2020 12:00 Фрунзівський районний суд Одеської області
25.02.2021 11:00 Фрунзівський районний суд Одеської області
25.02.2021 14:00 Фрунзівський районний суд Одеської області
04.11.2021 11:00 Одеський апеляційний суд
27.01.2022 12:30 Одеський апеляційний суд
31.03.2022 12:10 Одеський апеляційний суд
26.10.2022 10:00 Фрунзівський районний суд Одеської області
09.11.2022 10:30 Фрунзівський районний суд Одеської області
29.11.2022 11:00 Фрунзівський районний суд Одеської області
08.12.2022 11:30 Фрунзівський районний суд Одеської області
09.12.2022 11:00 Фрунзівський районний суд Одеської області
12.12.2022 08:30 Фрунзівський районний суд Одеської області
23.12.2022 09:00 Фрунзівський районний суд Одеської області
27.12.2022 12:00 Фрунзівський районний суд Одеської області
13.01.2023 11:00 Фрунзівський районний суд Одеської області
27.01.2023 11:30 Фрунзівський районний суд Одеської області
03.02.2023 11:30 Фрунзівський районний суд Одеської області
20.02.2023 10:00 Фрунзівський районний суд Одеської області
07.03.2023 11:00 Фрунзівський районний суд Одеської області
22.03.2023 10:00 Фрунзівський районний суд Одеської області
30.11.2023 14:30 Одеський апеляційний суд
Учасники справи:
головуючий суддя:
ГОНЧАР ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ДРАГОМЕРЕЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
ДРИШЛЮК АНДРІЙ ІГОРОВИЧ
КРАТ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
КРАТ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ; ЧЛЕН КОЛЕГІЇ
ТРОСТЕНЮК В'ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
суддя-доповідач:
ГОНЧАР ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ГУДИМА ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ДРИШЛЮК АНДРІЙ ІГОРОВИЧ
ТРОСТЕНЮК В'ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
відповідач:
Кокорич Валентина Іванівна
Кокорич Володимир Володимирович
позивач:
Кокорич Сергій Федорович
представник позивача:
Салманова Фатіма Акберівна
суддя-учасник колегії:
ГРОМІК РУСЛАН ДМИТРОВИЧ
ДРАГОМЕРЕЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
КАРТАШОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
СЕГЕДА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
третя особа:
державний нотаріус Захарівської районної державної нотаріальної контори Одеської області – Романова Ірина Сергіївна
Державний нотаріус Захарівської районної державної нотаріальної контори Одеської області Романова Ірина Сергіївна
член колегії:
ДУНДАР ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
КРАСНОЩОКОВ ЄВГЕНІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
Краснощоков Євгеній Віталійович; член колегії
КРАСНОЩОКОВ ЄВГЕНІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ; ЧЛЕН КОЛЕГІЇ
КРАТ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
ПАРХОМЕНКО ПАВЛО ІВАНОВИЧ